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        最新法律專業(yè)法律論文(通用21篇)

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            總結(jié)是我們對自己所經(jīng)歷的事情進行記錄和梳理的過程,它可以讓我們更加明確自己的目標(biāo)和方向。在寫一篇較為完美的總結(jié)時,我們要注重思考和提煉出關(guān)鍵信息。以下是一些總結(jié)的典型例子,供大家參考和學(xué)習(xí)。
            法律專業(yè)法律論文篇一
            隨著人類文明不斷進步,刑事訴訟的目的不再是單純地追求事實真實情況,而更多是基于對某種主導(dǎo)價值的考慮,從而對證據(jù)加以取舍。?詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
            從世界各國的非法證據(jù)排除規(guī)則來看,主要有兩種模式:一為強制排除模式,采用這種模式的典型國家如美國;一為裁量排除模式,采用這種模式的典型國家如英國。
            美國是非法證據(jù)排除規(guī)則的發(fā)源地,它對該規(guī)則的貫徹執(zhí)行在世界各國也是最堅決、最徹底的。在美國,它通常以積極的態(tài)度肯定非法證據(jù)排除規(guī)則,多實行強制排除模式,這種模式的特點是:法律明確規(guī)定通過非法程序獲取的證據(jù)作為一般性原則應(yīng)當(dāng)予以排除,同時又以例外的形式對不適用非法證據(jù)排除規(guī)則的情況加以嚴(yán)格限定,法官對于非法證據(jù)的排除基本上要依據(jù)法律的規(guī)定。
            美國實行的是一種嚴(yán)格意義上的非法證據(jù)排除規(guī)則,即對于以非法手段取得的證據(jù)在刑事訴訟中將自動被排除或?qū)е伦C據(jù)不可采用。非法證據(jù)排除規(guī)則適用的范圍涵蓋四種法律實施官員進行的非法行為:(1)非法搜查和扣押;(2)違反第五條或六條獲得的供述法律專業(yè)畢業(yè)論文范文;(3)違反第五條或六條獲得人身識別的證言;(4)“震撼良心”的警察取證方法。[2]這些非法證據(jù)排除規(guī)則主要是基于以下幾種價值理念:
            法律專業(yè)法律論文篇二
            美國是非法證據(jù)排除規(guī)則的發(fā)源地,它對該規(guī)則的貫徹執(zhí)行在世界各國也是最堅決、最徹底的。在美國,它通常以積極的態(tài)度肯定非法證據(jù)排除規(guī)則,詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
            多實行強制排除模式,這種模式的特點是:法律明確規(guī)定通過非法程序獲取的證據(jù)作為一般性原則應(yīng)當(dāng)予以排除,同時又以例外的形式對不適用非法證據(jù)排除規(guī)則的情況加以嚴(yán)格限定,法官對于非法證據(jù)的排除基本上要依據(jù)法律的規(guī)定。
            美國實行的是一種嚴(yán)格意義上的非法證據(jù)排除規(guī)則,即對于以非法手段取得的證據(jù)在刑事訴訟中將自動被排除或?qū)е伦C據(jù)不可采用。非法證據(jù)排除規(guī)則適用的范圍涵蓋四種法律實施官員進行的非法行為:(1)非法搜查和扣押;(2)違反第五條或六條獲得的供述法律專業(yè)。
            范文;(3)違反第五條或六條獲得人身識別的證言;(4)“震撼良心”的警察取證方法。[2]這些非法證據(jù)排除規(guī)則主要是基于以下幾種價值理念:
            警察與當(dāng)事人,前者是國家公務(wù)人員,享有國家賦予其專享的權(quán)力,這種權(quán)力相對當(dāng)事人具有強制性,而當(dāng)時人除了憲法賦予的基本權(quán)利,沒有其他對抗警察這種強制性的權(quán)力的方法。因此,當(dāng)事人相對處于弱勢地位,其合法權(quán)利易受到侵犯。設(shè)立非法證據(jù)排除規(guī)則(排除警察或檢察官用非法手段,特別是違反美國憲法的手段所取得的證據(jù))就很好的平衡了因雙方力量對比懸殊所產(chǎn)生的矛盾。如果法院排除了非法所得的證據(jù),警察就會因為他們的違法而受到懲罰,并使他們將來不敢在進行非法搜查。美國最高法院在沃爾夫案證實了“排除證據(jù)可能是威懾不合理搜查的有效方法”、非法證據(jù)排除規(guī)則在坎爾金斯案“其目的是通過切斷忽略憲法要求的誘因來防止以唯一可用的有效方式強制尊重憲法性保障”,而這些都無一例外的體現(xiàn)出該價值理念。
            法律專業(yè)法律論文篇三
            診所法律教育因其實踐性與公安院校的教學(xué)理念十分契合,分析公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境,并試圖尋找突破困境的路徑,對教學(xué)具有一定的指導(dǎo)意義。
            美國的法學(xué)教育經(jīng)歷了從學(xué)徒訓(xùn)練法到案例教學(xué)法再到診所法律教育法的發(fā)展階段。
            最初,在美國要想成為一名律師就必須跟著一位執(zhí)業(yè)律師學(xué)習(xí)必要的執(zhí)業(yè)技能。
            1870年至1895年,蘭德爾(christophercolumbuslangdel)擔(dān)任哈佛法學(xué)院院長并采用“案例教學(xué)法”教學(xué),案例研究成為學(xué)生的主要課程。
            19世紀(jì)20~30年代,弗蘭克(jeromenewfrank)提出“法律診所”這一概念,并對案例教學(xué)法進行改革。
            xx年,耶魯法學(xué)院獲得由福特基金會授權(quán)的職業(yè)責(zé)任法律教育委員會(councilonlegaleducationforprofessionalresponsibility,clepr)的資金資助成立法律診所,隨后,美國大學(xué)法學(xué)院多采用這種新的法律教學(xué)模式。
            xx年在福特基金會的支持下,我國首先在北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)和華東政法學(xué)院開設(shè)診所法律課程。
            目前我國開設(shè)診所法律課程的學(xué)校已達50余所,幾乎覆蓋國內(nèi)知名大學(xué)的法學(xué)院與政法院校,并成為法學(xué)教育改革中的一項重要內(nèi)容。
            短短半個世紀(jì),診所法律教育能夠在全球各大洲主要國家廣泛開展,一方面得益于美國福特基金會的大力支持,另一方也依賴其自身的天然優(yōu)勢。
            1.診所法律教育更能體現(xiàn)實踐需求。
            上世紀(jì)60年代,西方各類人權(quán)運動興起,診所法律教育為社會提供了急需的法律人才,同時也為學(xué)生提供了豐富的現(xiàn)實案例。
            學(xué)生不再是圍繞已經(jīng)生效的案例討論法律條文、規(guī)則和理論,而是面對未決案件,從程序到實體、從事實到法律、從生活到理論進行全面考慮。
            2.診所法律教育具有更強的技術(shù)性。
            診所法律教育的目的是通過法律實踐的學(xué)習(xí)培養(yǎng)律師的執(zhí)業(yè)技能。
            從表面上看,診所法律教育似乎與案例教學(xué)法、學(xué)徒制訓(xùn)練無異,但三者具有本質(zhì)區(qū)別。
            案例教學(xué)法雖然以案例為載體,但其實質(zhì)還是理論教學(xué);學(xué)徒制重技能訓(xùn)練,但又缺乏理論根基。
            診所法律教育將二者有效結(jié)合,在診所課程中融合法學(xué)理論與法律技能,教師的“導(dǎo)”與學(xué)生的“學(xué)”相互配合,將理論知識運用到具體案件的處理中。
            3.診所法律教育更為開放。
            診所法律教育打破傳統(tǒng)封閉課堂的教學(xué)模式,學(xué)生通過對問題的分析和解決,改變傳統(tǒng)由教師單方灌輸知識的方式,轉(zhuǎn)為以學(xué)生為主的教學(xué)模式。
            在這個過程中,學(xué)生不僅需要利用法學(xué)理論知識作為解決法律問題的手段,還需要學(xué)習(xí)相互協(xié)作培養(yǎng)團隊精神,更好地與當(dāng)事人、對方律師、法官、證人等案件相關(guān)人員溝通。
            在這個全開放的環(huán)境中,學(xué)生能快速積累社會經(jīng)驗,提高執(zhí)業(yè)技能。
            xx年12月26日,在全國公安院校思想政治工作會議上部長強調(diào),要緊密結(jié)合公安院校辦學(xué)定位和人才培養(yǎng)目標(biāo),緊密結(jié)合青年學(xué)生的思想實際和現(xiàn)實關(guān)切,不斷豐富教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式,推進具有公安特色的思想政治理論課程建設(shè),著力形成課上與課下、校內(nèi)與校外,理論與實踐、公安院校與實戰(zhàn)單位相結(jié)合的課程教學(xué)體系。
            可見,突出實戰(zhàn),加強實踐是公安教育特色,診所法律教育的實踐性、技術(shù)性和開放性可以更好地服務(wù)于公安院校面向?qū)崙?zhàn)、服務(wù)實戰(zhàn)、融入實戰(zhàn)的需求。
            但是,在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育也面臨著如下困境:
            我國開展診所法律教育的學(xué)校多數(shù)通過在各法學(xué)院系設(shè)置法律教育診所的方式實現(xiàn)。
            公安院校是公安機關(guān)的重要組成部分,其院系設(shè)置、管理體制與培養(yǎng)模式都服務(wù)于培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型警務(wù)人才的需要。
            公安院校法學(xué)專業(yè)雖然受到重視,但其非公安專業(yè)的身份在一定程度上限制了自身的發(fā)展。
            要想在公安院校設(shè)置法律教育診所,短期內(nèi)還無法實現(xiàn)。
            公安院校的教師具有警察與教師的雙重身份,這種特殊身份使得公安院校的教師責(zé)任更重,紀(jì)律更嚴(yán)。
            公安院校法學(xué)專業(yè)多數(shù)教師都具有律師職業(yè)資格,但由于警察的特殊身份,很難申請從事兼職律師工作。
            相比普通高校,公安院校法學(xué)專業(yè)教師從事律師執(zhí)業(yè)的寥寥無幾。
            診所法律教育的開展又離不開這類教師的積極參與,學(xué)院僅僅依賴聘請專職律師承擔(dān)診所法律教育不僅不現(xiàn)實,也會使教學(xué)效果大打折扣。
            “教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式最能體現(xiàn)公安教育特色。
            實踐中,為了更好貫徹“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式,公安院校的課程安排非常緊湊,相比普通高校,模擬實戰(zhàn)“練”和一線崗位的“戰(zhàn)”占有較高比例。
            在此前提下,如何將診所法律教育的課程合理安排融入到“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式中?是開展診所法律教育的前提性問題。
            公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育確實存在一定困境,但因此放棄該教學(xué)方法,豈不因噎廢食,因小失大。
            診所法律教育的精髓在于摒棄傳統(tǒng)教育偏重理論知識學(xué)習(xí)的方式,將法律知識與社會實踐融于一體,無論是從理念還是從方法的角度,診所法律教育與公安院?!敖?、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式都具有高度的一致性。
            在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育不僅能全面提高學(xué)生解決實際問題的能力,還能促進“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式在非公安專業(yè)有效開展。
            因此,思考突破困境的路徑才是正確的選擇。
            現(xiàn)有的診所法律教育機構(gòu)設(shè)置存在四種類型:一是在原有公益性機構(gòu)如法律援助中心的基礎(chǔ)上設(shè)置診所;二是掛靠有關(guān)研究中心設(shè)置診所;三是與有關(guān)機構(gòu)如律師事務(wù)所等合作設(shè)置診所;四是直接設(shè)置法律診所。
            公安院校法學(xué)專業(yè)直接設(shè)置法律診所存在困難,但可以借鑒其他模式,結(jié)合公安院校自身特色,利用現(xiàn)有的實習(xí)和公眾服務(wù)平臺來開展診所法律教育。
            以湖北警官學(xué)院為例,該校長期與地方市、縣保持良好的實習(xí)合作關(guān)系。
            在教師帶領(lǐng)下每位學(xué)生都要參與為期半年的實習(xí),公安院校法學(xué)專業(yè)可以充分利用實習(xí)機會將診所法律課程融入到一線崗位的“戰(zhàn)”中。
            湖北警官學(xué)院還設(shè)有司法鑒定中心對外開展鑒定工作,法學(xué)專業(yè)可以與該中心建立合作機制,對來申請鑒定的相關(guān)案件提供法律援助。
            通過實習(xí)與公眾服務(wù)平臺沖破機構(gòu)設(shè)置的困境,打開獲取案件的渠道。
            公安院校教師因雙重身份限制了其從事兼職律師工作,但《司法部關(guān)于公安警察院校教師可以擔(dān)任兼職老師的通知》明確表示,公安警察院校的教師中符合律師條件的,經(jīng)考核批準(zhǔn)后,可以在當(dāng)?shù)胤深檰柼?律師事務(wù)所)擔(dān)任兼職律師。
            實踐中,雖然很少有公安院校教師能成功兼職律師,但根據(jù)相關(guān)文件,學(xué)院應(yīng)鼓勵符合條件的教師積極爭取兼職律師執(zhí)業(yè)資格。
            除此之外,公安院校應(yīng)加強與其他法律部門、組織的聯(lián)系,聘請法官、律師兼職診所法律教師,與其他院校的診所法律教育機構(gòu)展開互助合作,擴展渠道,解決教師資源缺乏的實際問題。
            專業(yè)院校與普通院校在課程設(shè)計上應(yīng)有所區(qū)別,特別是診所法律教育的課程必須圍繞專業(yè)需求,體現(xiàn)專業(yè)特色,除了掌握基本法學(xué)理論和法學(xué)技能外,還必須重點把握公安業(yè)務(wù)中涉及的法律理論及公安法律運用技能。
            在課程設(shè)計上,可以結(jié)合學(xué)院開展的實習(xí)訓(xùn)練,根據(jù)一線公安工作實際情況,將具有公安特色的診所法律教育課程融入到實習(xí)中。
            具體課程需要教師深入一線廣泛調(diào)研,結(jié)合課堂教學(xué)經(jīng)驗,科學(xué)合理設(shè)計以保證在實習(xí)過程中既能滿足學(xué)生學(xué)習(xí)的需求又能解決公安一線工作實際問題。
            [1]allegaleducationintheunitedstates:in-houseclinics,externshipsandsimulations[j].journaloflegaleduca-tion,2001,51(3):375-381.
            [2]柯嵐.診所法律教育的起源及其法理學(xué)意義[j].中國法學(xué)教育研究,2006(3)。
            法律專業(yè)法律論文篇四
            [摘要]保證屬于債的擔(dān)保方式中人的擔(dān)保,主要目的是保障債權(quán)的實現(xiàn)。保證的訴訟時效是關(guān)系到債權(quán)人對保證人的請求權(quán)何時受到司法機關(guān)保護的重要法律制度。本文從保證的訴訟時效的起算、中止與中斷三個方面探討了我國現(xiàn)行法律制度規(guī)定的不合理之處,并提出了相應(yīng)的立法建議。
            [關(guān)鍵詞]保證;訴訟時效;起算;中止;中斷。
            一、概述。
            保證是擔(dān)保的一種形式?!吨腥A人民共和國擔(dān)保法》(以下簡稱《擔(dān)保法》)第6條規(guī)定:本法所稱保證,是指保證人和債權(quán)人約定。當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時,保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。保證分為一般保證和連帶保證兩種。當(dāng)事人在保證合同中約定,債務(wù)人不能履行債務(wù)時。由保證人承擔(dān)保證責(zé)任的,為一般保證。一般保證的保證人在主合同糾紛未經(jīng)審判或者仲裁,并就債務(wù)人財產(chǎn)依法強制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)前,對債權(quán)人可以拒絕承擔(dān)保證責(zé)任。即一般保證的保證人享有先訴抗辯權(quán)。當(dāng)事人在保證合同中約定保證人與債務(wù)人對債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的。為連帶責(zé)任保證。連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)的,債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù),也可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。即連帶責(zé)任保證的保證人在其保證范圍內(nèi)與債務(wù)人處于同等法律地位。
            訴訟時效是指權(quán)利人在法定期間內(nèi)不行使權(quán)利。即喪失請求法院或仲裁機關(guān)保護其權(quán)利的權(quán)利?!吨腥A人民共和國民法通則》(以下簡稱《民法通則》)第135條規(guī)定:向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。法律另有規(guī)定的除外。
            保證合同訴訟時效是指,保證合同的債權(quán)人即保證債務(wù)的債權(quán)人向人民法院請求保護其民事權(quán)利的期間。因此,也可以看作債權(quán)人尋求法律救濟,其訴權(quán)的持續(xù)期間。保證合同訴訟時效的法律特征為:
            第一,保證合同訴訟期間為法定期間,不允許當(dāng)事人自由約定或規(guī)避。
            第二,保證合同訴訟時效針對的是債權(quán)人對保證人的保證責(zé)任承擔(dān)請求權(quán)。
            第三。保證合同訴訟時效屆滿后,產(chǎn)生與一般訴訟時效相同的法律后果,即導(dǎo)致債權(quán)人勝訴權(quán)的消滅。保證人得以援引該事實對抗債權(quán)人的請求權(quán),不必承擔(dān)保證責(zé)任。
            第四。由于保證合同具有附從性。因此,保證合同訴訟時效實際上受到主合同訴訟時效的限制。
            當(dāng)債權(quán)人向保證人主張權(quán)利時,可能會涉及到訴訟時效。筆者認(rèn)為,現(xiàn)有法律對保證的訴訟時效的規(guī)定有一些值得商榷之處。因此本文在此作一探討,以求教于同仁。
            二、關(guān)于保證訴訟時效的開始。
            《民法通則》第137條規(guī)定:訴訟時效期間從知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時起計算。
            《擔(dān)保法》對保證的訴訟時效的開始沒有規(guī)定。《最高人民法院關(guān)于適用(中華人民共和國擔(dān)保法)若干問題的解釋》(以下簡稱《擔(dān)保法解釋》)第34條規(guī)定:一般保證的債權(quán)人在保證期間屆滿前對債務(wù)人提起訴訟或者申請仲裁的,從判決或者仲裁裁決生效之日起,開始計算保證合同的訴訟時效。連帶責(zé)任保證的債權(quán)人在保證期間屆滿前要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任的,從債權(quán)人要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任之日起,開始計算保證合同的訴訟時效。
            (二)問題的提出。
            (1)法律規(guī)定“一般保證從判決或者仲裁裁決生效之日起,開始計算保證合同的訴訟時效”,似乎不合理,此規(guī)定可能使債權(quán)人的利益受到損害。
            例如,20xx年1月1日,甲向乙借款。期限為1年,丙提供一般保證擔(dān)保。20xx年1月1日,甲無力按期還款,乙向法院提起訴訟,法院判決甲向乙償付借款,20xx年2月1日判決生效。
            按照法律規(guī)定,20xx年2月1日開始計算保證的訴訟時效。如果直至20xx年2月1日,就債務(wù)人甲的財產(chǎn)依法強制執(zhí)行仍不能履行債務(wù),乙將由于超過了保證的訴訟時效,喪失請求法院或仲裁機關(guān)保護其權(quán)利的權(quán)利。而在此之前,由于丙享有先訴抗辯權(quán)。乙不得對丙主張權(quán)利。因此,現(xiàn)有法律規(guī)定的保證債務(wù)的訴訟時效的起算點與保證人丙享有的先訴抗辯權(quán)發(fā)生矛盾,可能使債權(quán)人乙的利益受到損害。
            (2)連帶責(zé)任保證的保證人與債務(wù)人處于同等地位,訴訟時效卻不同,現(xiàn)行法律規(guī)定加重了連帶責(zé)任保證人的保證責(zé)任,似乎不合理。
            例如,20xx年1月1日,甲向乙借款,期限為1年。丙提供連帶保證擔(dān)保,保證期間為1年。按照法律規(guī)定,乙對甲的訴訟時效從20xx年1月1日開始計算;在保證期間屆滿前,乙對丙的訴訟時效從要求丙承擔(dān)保證責(zé)任之日起開始計算。
            連帶責(zé)任保證人在其保證范圍內(nèi)與債務(wù)人處于同等地位,理應(yīng)得到法律相同的權(quán)利保護。而依據(jù)《擔(dān)保法解釋》的規(guī)定,如果乙于20xx年5月1日要求丙承擔(dān)保證責(zé)任,此時,主債務(wù)人甲的訴訟時效已經(jīng)過去4個月,而丙的訴訟時效則剛剛開始起算,由此造成處于同等法律地位,訴訟時效卻不相同的情形。實際上。此時丙承擔(dān)了甲在這4個月內(nèi)怠于行使自己權(quán)利的后果,加重了丙的保證責(zé)任。于法不合。
            (三)立法建議。
            建議在《擔(dān)保法》中增加以下條款:一般保證的訴訟時效。從債權(quán)人就債務(wù)人財產(chǎn)依法被強制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)之日起開始計算。連帶保證的訴訟時效,從主債務(wù)履行期限屆滿之日起開始計算。
            三、關(guān)于保證訴訟時效的中止。
            《民法通則》第139條規(guī)定:在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi),因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權(quán)的,訴訟時效中止。從中止時效的原因消除之日起,訴訟時效期間繼續(xù)計算。
            《擔(dān)保法》對保證的訴訟時效的中止沒有規(guī)定。
            由于主債務(wù)訴訟時效和保證債務(wù)的訴訟時效的起算點不同。因此當(dāng)主債務(wù)訴訟時效中止時,保證債務(wù)訴訟時效期間可能還沒有進行到最后6個月或者還沒有開始。如果強行規(guī)定主債務(wù)訴訟時效中止,保證債務(wù)的'訴訟時效同時中止,似乎不合理。
            例如,20xx年1月1日。甲向乙借款,期限為1年,丙提供連帶保證擔(dān)保。按照法律規(guī)定,乙對甲的訴訟時效從20xx年1月1日開始計算,適用訴訟時效中止的期間是20xx年7月1日至20xx年12月31日。如果乙于20xx年8月1日要求保證人丙承擔(dān)保證責(zé)任。則當(dāng)乙對甲的訴訟時效結(jié)束時,保證債務(wù)訴訟時效期間還沒有進行到最后6個月,此時若強行中止保證債務(wù)的訴訟時效,則與《民法通則》相悖。
            再例如,20xx年1月1日,甲向乙借款,期限為1年。丙提供一般保證擔(dān)保。按照法律規(guī)定。乙對甲的訴訟時效從20xx年1月1日開始計算,適用訴訟時效中止的期間是20xx年7月1日至20xx年12月31日。如果直至20xx年2月1日。確定債務(wù)人甲的財產(chǎn)被依法強制執(zhí)行仍不能履行債務(wù),則對丙的訴訟時效剛剛開始即已經(jīng)超過了主債務(wù)適用訴訟時效中止的期間。
            所以,保證訴訟時效的中止應(yīng)單獨按《民法通則》的規(guī)定執(zhí)行。與主債務(wù)訴訟時效是否中止無關(guān)。
            (三)立法建議。
            建議在《擔(dān)保法》中增加以下條款:主債務(wù)訴訟時效中止時,并不當(dāng)然引起保證債務(wù)訴訟時效的中止。
            四、關(guān)于保證訴訟時效的中斷。
            《民法通則》第140條規(guī)定:訴訟時效因提起訴訟、當(dāng)事人一方提出要求或者同意履行義務(wù)而中斷。從中斷時起,訴訟時效期間重新計算。
            《擔(dān)保法》對保證的訴訟時效的中斷沒有規(guī)定。
            《擔(dān)保法解釋》第36條第1款規(guī)定:一般保證中,主債務(wù)訴訟時效中斷,保證債務(wù)訴訟時效中斷;連帶責(zé)任保證中,主債務(wù)訴訟時效中斷,保證債務(wù)訴訟時效不中斷。
            (二)問題的提出。
            (1)在主債務(wù)訴訟時效中斷的情形下,將一般保證和連帶責(zé)任保證區(qū)別對待。似乎缺少立法理由。
            一般保證中,主債務(wù)訴訟時效中斷,保證債務(wù)訴訟時效中斷,而在連帶責(zé)任保證中,主債務(wù)訴訟時效中斷。保證債務(wù)訴訟時效不中斷。情形相同,但結(jié)果不同,區(qū)別的原因是什么。立法者沒有給出理由。也許因為一般保證中的保證人責(zé)任較連帶責(zé)任保證輕,通過訴訟時效中斷而加強保證責(zé)任的強度,但這理由似乎很不充分。
            (2)在一般保證中,當(dāng)保證的訴訟時效開始時,主債務(wù)訴訟時效似乎不存在中斷的事由。
            對于一般保證的訴訟時效,無論是從判決或者仲裁裁決生效之日起開始計算,還是從債權(quán)人就債務(wù)人財產(chǎn)依法被強制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)之日起開始計算,主債務(wù)訴訟時效已經(jīng)不存在中斷的事由。
            例如,20xx年1月1日,甲向乙借款。期限為1年,丙提供一般保證擔(dān)保。20xx年1月1日。甲無力按期還款。乙向法院提起訴訟,法院判決甲向乙償付借款。20xx年2月1日判決生效,此時開始計算保證債務(wù)的訴訟時效。但是此后不會有任何理由使主債務(wù)發(fā)生訴訟時效中斷。因為訴訟時效的中斷原因是提起訴訟、當(dāng)事人一方提出要求或者同意履行義務(wù)。所以一般保證中。無法將主債務(wù)訴訟時效中斷與保證債務(wù)訴訟時效中斷相聯(lián)系。
            (3)與上述訴訟時效的中止相同,保證訴訟時效隨著主債務(wù)訴訟時效的中斷而中斷,在性質(zhì)上屬于加重保證人的責(zé)任,與保證的本質(zhì)屬性相矛盾。
            《擔(dān)保法解釋》第30條規(guī)定:保證期間,債權(quán)人與債務(wù)人對主合同數(shù)量、價款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動,未經(jīng)保證人同意的。如果減輕債務(wù)人的債務(wù)的,保證人仍應(yīng)當(dāng)對變更后的合同承擔(dān)保證責(zé)任;如果加重債務(wù)人的債務(wù)的,保證人對加重的部分不承擔(dān)保證責(zé)任。即保證債務(wù)隨主債務(wù)范圍和程度上的減弱而減弱,但并不隨主債務(wù)范圍和強度上的擴大而擴大,除非經(jīng)過保證人同意。
            所以,保證訴訟時效的中斷應(yīng)單獨按《民法通則》的規(guī)定執(zhí)行,與主債務(wù)訴訟時效是否中斷無關(guān)。
            (三)立法建議。
            建議在《擔(dān)保法》中增加以下條款:主債務(wù)訴訟時效中斷時,并不當(dāng)然引起保證債務(wù)訴訟時效的中斷。
            五、結(jié)語。
            保證的訴訟時效制度對債權(quán)人、債務(wù)人、保證人三方之間的權(quán)利義務(wù)分配有著十分重要的影響,而現(xiàn)行法律制度對該項制度的規(guī)定彼此之間存在沖突,由此給理論界和司法實務(wù)帶來了一定程度的不便和混亂。本文希望通過對相關(guān)制度的分析,拋磚引玉,以期理論和實踐界對此問題能有更為深入的研究。
            法律專業(yè)法律論文篇五
            法律論文提綱范文目前我國國家賠償法在(muqianwoguoguojiapeichangfazai)貫徹實施工作的過程中存運櫓權(quán)行為難以依法得到確認(rèn)進入法定賠償程序及賠償案件審理難度大等問題充分認(rèn)識實施國家賠償法的重要意義規(guī)范刑事司法侵權(quán)行為的確認(rèn)工作大力培養(yǎng)、造就一支機構(gòu)獨立、人員穩(wěn)定的高餗質(zhì)賠償工作隊伍使得我國國家賠償法在貫徹實施的過程中才能實現(xiàn)實質(zhì)意義上的平等。
            企業(yè)文化論文提綱意識狀態(tài)是文化的本質(zhì)特征之一,社會主義意識狀態(tài)與文化是對立統(tǒng)一的關(guān)系。
            文化包含意識狀態(tài),同時受意識狀態(tài)的制約,是具有相對獨立性的領(lǐng)域。
            文化的外圍價值借助意識狀態(tài)得以傳承;社會主義意識狀態(tài)通過文化形式表現(xiàn),意識狀態(tài)帝覃合、滲透等功能借助于文化才得以更好的實現(xiàn)。
            社會主義意識狀態(tài)與文化能夠形成這種良性的互補、互動關(guān)系,是因為文化本身就具有與社會主義意識狀態(tài)重疊的內(nèi)容。
            在文化與意識狀當(dāng)前。
            本科畢業(yè)論文要求及書寫規(guī)范【3】。
            一般而言,非211、985學(xué)校的本科畢業(yè)論文字?jǐn)?shù)在6000-8000左右(工程類需要制圖的專業(yè)則會超過這個數(shù)字),而一些要求較高或者重點學(xué)校則要求論文字?jǐn)?shù)在1萬左右或以上,總之各個學(xué)校在論文字?jǐn)?shù)上的規(guī)定都有細(xì)微的差異。
            一、本科生畢業(yè)論文主要內(nèi)容。
            1.題目(宋體,小二,居中)。
            3.英文摘要,關(guān)鍵詞;。
            4.目錄。
            5.正文;字體:宋體、小四號,字符間距:標(biāo)準(zhǔn);行距:20磅。
            6.參考文獻。
            期刊內(nèi)容包括:作者題名,刊名,年,卷(期):起始頁碼-結(jié)束頁碼。
            著作內(nèi)容包括:作者、編者,文獻題名,出版社,出版年份,起止頁碼。
            7.附件:開題報告和檢查情況記錄表。
            二、格式要求。
            1.書寫格式要求:填寫項目必須用碳素或藍(lán)黑墨水鋼筆書寫;。
            2.文稿要求:文字通順,語言流暢,版面整潔,便于裝訂。
            d文稿a4紙打印。
            三、畢業(yè)論文份量要求:畢業(yè)論文字?jǐn)?shù)一般不少于1.5萬字或相當(dāng)信息量。
            外文文獻閱讀量的具體要求,由指導(dǎo)教師量化。
            四、畢業(yè)論文規(guī)范審查工作由指導(dǎo)教師具體負(fù)責(zé),從畢業(yè)論文質(zhì)、量、形式等規(guī)范方面對論文答辯資格進行審查。
            審查合格者方能參加答辯。
            凡質(zhì)、量、形式等方面審查不合格者,應(yīng)責(zé)令其返工,直到達到要求為止,否則不準(zhǔn)參加畢業(yè)答辯。
            對于在校外進行畢業(yè)論文的學(xué)生,其論文答辯資格審查回校進行。
            五、畢業(yè)論文檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
            1.大學(xué)畢業(yè)論文(設(shè)計)封面(教務(wù)處統(tǒng)一印制);。
            3.指導(dǎo)教師、答辯委員會評閱意見、成績評定表;。
            4.其他附件;。
            法律專業(yè)法律論文篇六
            范例一。
            abstract5-6。
            一、引言9-13。
            1.1研究目的及意義9-10。
            1.1.1研究目的9。
            1.1.2研究意義9-10。
            1.3.1論文的研究方法12。
            4.2.2我國非商業(yè)模式自助游者之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系不明確23。
            5.2.1明確組織者的安全保障義務(wù)29。
            攻讀學(xué)位期間取得的科研成果清單37。
            范例二。
            選題意義:
            本畢業(yè)論文的選題是:《訴訟欺詐問題的探索》。本文是針對訴訟中的一些不正常現(xiàn)象而提出的,如行為人出于不法目的,故意提起民事訴訟,做虛假陳述、提供偽造的證據(jù)或串通證人作偽證,意圖使法院做出錯誤判決,以借助法院判決的權(quán)威性和強制執(zhí)行力,實現(xiàn)其占有財物、財產(chǎn)性利益的目的或其它非法目的。這種行為即訴訟欺詐,它不僅侵犯了被害人的合法民事權(quán)益,也嚴(yán)重擾亂了我國司法機關(guān)的正常訴訟活動,極大地?fù)p害了司法的公正性和司法機關(guān)的權(quán)威形象,更阻礙了我國法制建設(shè)的進程,影響了社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展與完善。
            因此,本文的研究意義主要表現(xiàn)在,1、理論意義:使我們明確訴訟欺詐的概念、特征及主要表現(xiàn)形式。此外,通過分析對比國內(nèi)外關(guān)于訴訟欺詐的理論,使我們能夠用比較法的視角,去審視國內(nèi)外關(guān)于訴訟欺詐的`理論差別;通過對訴訟欺詐的法律責(zé)任的研究,明確訴訟欺詐的法律責(zé)任承擔(dān)的理論基礎(chǔ)及其承當(dāng)形式。
            2、實踐意義:通過對本課題的研究,特別是對司法實務(wù)部門的相關(guān)司法時間的研究和探討,來分析我國司法實踐中應(yīng)該如何應(yīng)對訴訟欺詐這一違法甚至是犯罪行為。這一研究的目的除了完善立法外,相信還會對司法實務(wù)部門對訴訟欺詐問題的處理以及對構(gòu)成犯罪者的定罪量刑能產(chǎn)生積極作用,使司法實務(wù)部門在實踐中能夠更好地保障合法公民的權(quán)利,懲罰違法犯罪分子。
            研究內(nèi)容:
            本課題的研究內(nèi)容分以下幾個方面:
            1、訴訟欺詐概述;。
            在本部分中,筆者對訴訟欺詐的一些基本概念及訴訟欺詐的行為模式展開研究;。
            2、訴訟欺詐行為定性研究;。
            本部分是本文的重點之一,分析對比了學(xué)術(shù)界的各種觀點,即訴訟欺詐行為的定性問題,在此基礎(chǔ)上提出了一些自己的看法。
            3、訴訟欺詐行為的立法和司法對策研究。
            本部分主要論述了應(yīng)該如何通過法律來控制訴訟欺詐行為,以維護合法權(quán)利人的權(quán)利,維護司法活動的正常進行。
            4、訴訟欺詐責(zé)任制度研究。
            本部分主要闡述了應(yīng)該如果追究訴訟欺詐行為人的法律責(zé)任。分別從刑事責(zé)任、司法責(zé)任和民事責(zé)任三個角度展開。
            完成情況:
            本課題研究目前已經(jīng)完成三稿,并在指導(dǎo)老師的指點下完成了論文的修改工作。在文章寫作過程中曾經(jīng)遇到過不少困難,但是在老師的指點下都克服了。目前在最后的閱讀、糾錯階段,等到最后的定稿以及答辯。本課題研究完成得比較好,基本符合學(xué)校規(guī)定的要求。本文得以完成,離不開老師的輔導(dǎo),在此對老師表示衷心的感謝。
            英語翻譯情況:
            本文在研究過程中涉及的英語翻譯都是本人親手進行的,單詞、語法的校對也是我親自進行的。所完成的英語翻譯符合英語語法規(guī)范。英文翻譯和原文的匹配性良好,文句通順,可讀性強。
            自我評價:
            本人在完成本論文的過程中表現(xiàn)良好,得到了老師和同學(xué)的肯定,在論文的寫作過程中查閱了很多資料,學(xué)到了很多知識,獲益匪淺。總體自我評價優(yōu)秀。
            真實性承諾:
            本論文是我個人在論文指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下進行研究工作取得的研究成果,論文中除了特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,不包含其他人或者其他機構(gòu)已經(jīng)發(fā)表過或者撰寫的研究成果。本人對因本論文所產(chǎn)生的一切法律后果負(fù)責(zé)。
            法律專業(yè)法律論文篇七
            美國是非法證據(jù)排除規(guī)則的發(fā)源地,它對該規(guī)則的貫徹執(zhí)行在世界各國也是最堅決、最徹底的。在美國,它通常以積極的態(tài)度肯定非法證據(jù)排除規(guī)則,詳細(xì)內(nèi)容請看下文法律專業(yè)。
            多實行強制排除模式,這種模式的特點是:法律明確規(guī)定通過非法程序獲取的證據(jù)作為一般性原則應(yīng)當(dāng)予以排除,同時又以例外的形式對不適用非法證據(jù)排除規(guī)則的情況加以嚴(yán)格限定,法官對于非法證據(jù)的排除基本上要依據(jù)法律的規(guī)定。
            美國實行的是一種嚴(yán)格意義上的非法證據(jù)排除規(guī)則,即對于以非法手段取得的證據(jù)在刑事訴訟中將自動被排除或?qū)е伦C據(jù)不可采用。非法證據(jù)排除規(guī)則適用的范圍涵蓋四種法律實施官員進行的非法行為:(1)非法搜查和扣押;(2)違反第五條或六條獲得的供述法律專業(yè)畢業(yè)論文范文;(3)違反第五條或六條獲得人身識別的證言;(4)“震撼良心”的警察取證方法。[2]這些非法證據(jù)排除規(guī)則主要是基于以下幾種價值理念:
            警察與當(dāng)事人,前者是國家公務(wù)人員,享有國家賦予其專享的權(quán)力,這種權(quán)力相對當(dāng)事人具有強制性,而當(dāng)時人除了憲法賦予的基本權(quán)利,沒有其他對抗警察這種強制性的權(quán)力的方法。因此,當(dāng)事人相對處于弱勢地位,其合法權(quán)利易受到侵犯。設(shè)立非法證據(jù)排除規(guī)則(排除警察或檢察官用非法手段,特別是違反美國憲法的手段所取得的證據(jù))就很好的平衡了因雙方力量對比懸殊所產(chǎn)生的矛盾。如果法院排除了非法所得的證據(jù),警察就會因為他們的違法而受到懲罰,并使他們將來不敢在進行非法搜查。美國最高法院在沃爾夫案證實了“排除證據(jù)可能是威懾不合理搜查的有效方法”、非法證據(jù)排除規(guī)則在坎爾金斯案“其目的是通過切斷忽略憲法要求的誘因來防止以唯一可用的有效方式強制尊重憲法性保障”,而這些都無一例外的體現(xiàn)出該價值理念。
            法律專業(yè)法律論文篇八
            3.考慮全篇總的安排:從幾個方面,以什么順序來論述總論點,這是論文結(jié)構(gòu)的骨架;。
            5.依次考慮各個段的安排,把準(zhǔn)備使用的材料按順序編碼,以便寫作時使用;。
            6.全面檢查,作必要的增刪。
            在編寫畢業(yè)論文提綱時還要注意:
            第一,編寫畢業(yè)論文提綱有兩種方法:一是標(biāo)題式寫法。
            即用簡要的文字寫成標(biāo)題,把這部分的內(nèi)容概括出來。
            這種寫法簡明扼要,一目了然,但只有作者自己明白。
            畢業(yè)論文提綱一般不能采用這種方法編寫.二是句子式寫法。
            即以一個能表達完整意思的句子形式把該部分內(nèi)容概括出來。
            這種寫法具體而明確,別人看了也能明了,但費時費力。
            畢業(yè)論文的提綱編寫要交與指導(dǎo)教師閱讀,所以,要求采用這種編寫方法。
            第二,提綱寫好后,還有一項很重要的工作不可疏忽,這就是提綱的推敲和修改,這種推敲和修改要把握如下幾點。
            一是推敲題目是否恰當(dāng),是否合適;二是推敲提綱的結(jié)構(gòu)。
            先圍繞所要闡述的中心論點或者說明的主要議題,檢查劃分的部分、層次和段落是否可以充分說明問題,是否合乎道理;各層次、段落之間的聯(lián)系是否緊密,過渡是否自然。
            然后再進行客觀總體布局的檢查,再對每一層次中的論述秩序進行“微調(diào)”。
            第三,畢業(yè)論文寫作一般要求提綱擬到以下層次。
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            法律專業(yè)法律論文篇九
            摘要:診所法律教育因其實踐性與公安院校的理念十分契合,分析公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境,并試圖尋找突破困境的路徑,對教學(xué)具有一定的指導(dǎo)意義。
            關(guān)鍵詞:公安院校;法學(xué)專業(yè);診所法律教育;困境。
            一、診所法律教育的發(fā)展與特點。
            (一)診所法律教育的發(fā)展。
            美國的法學(xué)教育經(jīng)歷了從學(xué)徒訓(xùn)練法到案例教學(xué)法再到診所法律教育法的發(fā)展階段。
            最初,在美國要想成為一名律師就必須跟著一位執(zhí)業(yè)律師學(xué)習(xí)必要的執(zhí)業(yè)技能。
            1870年至1895年,蘭德爾(christophercolumbuslangdel)擔(dān)任哈佛法學(xué)院院長并采用“案例教學(xué)法”教學(xué),案例研究成為學(xué)生的主要課程。
            19世紀(jì)20~30年代,弗蘭克(jeromenewfrank)提出“法律診所”這一概念,并對案例教學(xué)法進行改革。
            xx年,耶魯法學(xué)院獲得由福特基金會授權(quán)的職業(yè)責(zé)任法律教育委員會(councilonlegaleducationforprofessionalresponsibility,clepr)的資金資助成立法律診所,隨后,美國大學(xué)法學(xué)院多采用這種新的法律教學(xué)模式。
            xx年在福特基金會的支持下,我國首先在北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)和華東政法學(xué)院開設(shè)診所法律課程。
            目前我國開設(shè)診所法律課程的學(xué)校已達50余所,幾乎覆蓋國內(nèi)知名大學(xué)的法學(xué)院與政法院校,并成為法學(xué)教育改革中的一項重要內(nèi)容。
            (二)診所法律教育的特點。
            短短半個世紀(jì),診所法律教育能夠在全球各大洲主要國家廣泛開展,一方面得益于美國福特基金會的大力支持,另一方也依賴其自身的天然優(yōu)勢。
            1.診所法律教育更能體現(xiàn)實踐需求。
            上世紀(jì)60年代,西方各類人權(quán)運動興起,診所法律教育為社會提供了急需的法律人才,同時也為學(xué)生提供了豐富的現(xiàn)實案例。
            學(xué)生不再是圍繞已經(jīng)生效的案例討論法律條文、規(guī)則和理論,而是面對未決案件,從程序到實體、從事實到法律、從生活到理論進行全面考慮。
            2.診所法律教育具有更強的技術(shù)性。
            診所法律教育的目的是通過法律實踐的學(xué)習(xí)培養(yǎng)律師的執(zhí)業(yè)技能。
            從表面上看,診所法律教育似乎與案例教學(xué)法、學(xué)徒制訓(xùn)練無異,但三者具有本質(zhì)區(qū)別。
            案例教學(xué)法雖然以案例為載體,但其實質(zhì)還是理論教學(xué);學(xué)徒制重技能訓(xùn)練,但又缺乏理論根基。
            診所法律教育將二者有效結(jié)合,在診所課程中融合法學(xué)理論與法律技能,教師的“導(dǎo)”與學(xué)生的“學(xué)”相互配合,將理論知識運用到具體案件的處理中。
            3.診所法律教育更為開放。
            診所法律教育打破傳統(tǒng)封閉課堂的教學(xué)模式,學(xué)生通過對問題的分析和解決,改變傳統(tǒng)由教師單方灌輸知識的方式,轉(zhuǎn)為以學(xué)生為主的教學(xué)模式。
            在這個過程中,學(xué)生不僅需要利用法學(xué)理論知識作為解決法律問題的手段,還需要學(xué)習(xí)相互協(xié)作培養(yǎng)團隊精神,更好地與當(dāng)事人、對方律師、法官、證人等案件相關(guān)人員溝通。
            在這個全開放的環(huán)境中,學(xué)生能快速積累社會經(jīng)驗,提高執(zhí)業(yè)技能。
            二、公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境。
            xx年12月26日,在全國公安院校思想政治工作會議上部長強調(diào),要緊密結(jié)合公安院校辦學(xué)定位和人才培養(yǎng)目標(biāo),緊密結(jié)合青年學(xué)生的思想實際和現(xiàn)實關(guān)切,不斷豐富教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式,推進具有公安特色的思想政治理論課程建設(shè),著力形成課上與課下、校內(nèi)與校外,理論與實踐、公安院校與實戰(zhàn)單位相結(jié)合的課程教學(xué)體系。
            可見,突出實戰(zhàn),加強實踐是公安教育特色,診所法律教育的實踐性、技術(shù)性和開放性可以更好地服務(wù)于公安院校面向?qū)崙?zhàn)、服務(wù)實戰(zhàn)、融入實戰(zhàn)的需求。
            但是,在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育也面臨著如下困境:
            (一)機構(gòu)設(shè)置困難。
            我國開展診所法律教育的學(xué)校多數(shù)通過在各法學(xué)院系設(shè)置法律教育診所的方式實現(xiàn)。
            公安院校是公安機關(guān)的重要組成部分,其院系設(shè)置、管理體制與培養(yǎng)模式都服務(wù)于培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型警務(wù)人才的需要。
            公安院校法學(xué)專業(yè)雖然受到重視,但其非公安專業(yè)的身份在一定程度上限制了自身的發(fā)展。
            要想在公安院校設(shè)置法律教育診所,短期內(nèi)還無法實現(xiàn)。
            (二)教師資源缺乏。
            公安院校的教師具有警察與教師的雙重身份,這種特殊身份使得公安院校的教師責(zé)任更重,紀(jì)律更嚴(yán)。
            公安院校法學(xué)專業(yè)多數(shù)教師都具有律師職業(yè)資格,但由于警察的特殊身份,很難申請從事兼職律師工作。
            相比普通高校,公安院校法學(xué)專業(yè)教師從事律師執(zhí)業(yè)的寥寥無幾。
            診所法律教育的開展又離不開這類教師的積極參與,學(xué)院僅僅依賴聘請專職律師承擔(dān)診所法律教育不僅不現(xiàn)實,也會使教學(xué)效果大打折扣。
            (三)課程設(shè)計難以保障。
            “教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式最能體現(xiàn)公安教育特色。
            實踐中,為了更好貫徹“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式,公安院校的課程安排非常緊湊,相比普通高校,模擬實戰(zhàn)“練”和一線崗位的“戰(zhàn)”占有較高比例。
            在此前提下,如何將診所法律教育的課程合理安排融入到“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式中?是開展診所法律教育的前提性問題。
            三、公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的路徑突破。
            公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育確實存在一定困境,但因此放棄該教學(xué)方法,豈不因噎廢食,因小失大。
            診所法律教育的精髓在于摒棄傳統(tǒng)教育偏重理論知識學(xué)習(xí)的方式,將法律知識與社會實踐融于一體,無論是從理念還是從方法的角度,診所法律教育與公安院?!敖?、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式都具有高度的一致性。
            在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育不僅能全面提高學(xué)生解決實際問題的能力,還能促進“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式在非公安專業(yè)有效開展。
            因此,思考突破困境的路徑才是正確的選擇。
            (一)利用公安院?,F(xiàn)有的實習(xí)與公眾服務(wù)平臺開展診所法律教育。
            現(xiàn)有的診所法律教育機構(gòu)設(shè)置存在四種類型:一是在原有公益性機構(gòu)如法律援助中心的基礎(chǔ)上設(shè)置診所;二是掛靠有關(guān)研究中心設(shè)置診所;三是與有關(guān)機構(gòu)如律師事務(wù)所等合作設(shè)置診所;四是直接設(shè)置法律診所。
            公安院校法學(xué)專業(yè)直接設(shè)置法律診所存在困難,但可以借鑒其他模式,結(jié)合公安院校自身特色,利用現(xiàn)有的實習(xí)和公眾服務(wù)平臺來開展診所法律教育。
            以湖北警官學(xué)院為例,該校長期與地方市、縣保持良好的實習(xí)合作關(guān)系。
            在教師帶領(lǐng)下每位學(xué)生都要參與為期半年的實習(xí),公安院校法學(xué)專業(yè)可以充分利用實習(xí)機會將診所法律課程融入到一線崗位的“戰(zhàn)”中。
            湖北警官學(xué)院還設(shè)有司法鑒定中心對外開展鑒定工作,法學(xué)專業(yè)可以與該中心建立合作機制,對來申請鑒定的相關(guān)案件提供法律援助。
            通過實習(xí)與公眾服務(wù)平臺沖破機構(gòu)設(shè)置的困境,打開獲取案件的渠道。
            (二)多渠道選任診所教師。
            公安院校教師因雙重身份限制了其從事兼職律師工作,但《司法部關(guān)于公安警察院校教師可以擔(dān)任兼職老師的通知》明確表示,公安警察院校的教師中符合律師條件的,經(jīng)考核批準(zhǔn)后,可以在當(dāng)?shù)胤深檰柼?律師事務(wù)所)擔(dān)任兼職律師。
            實踐中,雖然很少有公安院校教師能成功兼職律師,但根據(jù)相關(guān)文件,學(xué)院應(yīng)鼓勵符合條件的教師積極爭取兼職律師執(zhí)業(yè)資格。
            除此之外,公安院校應(yīng)加強與其他法律部門、組織的聯(lián)系,聘請法官、律師兼職診所法律教師,與其他院校的診所法律教育機構(gòu)展開互助合作,擴展渠道,解決教師資源缺乏的實際問題。
            (三)根據(jù)公安特色合理設(shè)計課程。
            專業(yè)院校與普通院校在課程設(shè)計上應(yīng)有所區(qū)別,特別是診所法律教育的課程必須圍繞專業(yè)需求,體現(xiàn)專業(yè)特色,除了掌握基本法學(xué)理論和法學(xué)技能外,還必須重點把握公安業(yè)務(wù)中涉及的法律理論及公安法律運用技能。
            在課程設(shè)計上,可以結(jié)合學(xué)院開展的實習(xí)訓(xùn)練,根據(jù)一線公安工作實際情況,將具有公安特色的診所法律教育課程融入到實習(xí)中。
            具體課程需要教師深入一線廣泛調(diào)研,結(jié)合課堂教學(xué)經(jīng)驗,科學(xué)合理設(shè)計以保證在實習(xí)過程中既能滿足學(xué)生學(xué)習(xí)的需求又能解決公安一線工作實際問題。
            參考文獻:
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            法律專業(yè)法律論文篇十
            同時,面對經(jīng)濟全球化席卷世界的浪潮,中國在迎來發(fā)展契機的同時也面臨諸多挑戰(zhàn)。
            這不僅僅直接沖擊到我國的經(jīng)濟發(fā)展,而且對我國現(xiàn)今的法律制度,尤其是中國尚不健全的私法制度提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
            合同法作為私法中最具代表性的一項法律制度,當(dāng)然受到的沖擊更大。
            而合同自由原則作為合同法基本原則之一,是貫穿合同法始終的靈魂,具有十分重要的地位。
            因此,對這一原則進行深入的探究,現(xiàn)實意義非凡!本文將圍繞合同自由原則的含義、淵源、價值、地位等方面進行論述。
            大學(xué)生校內(nèi)網(wǎng)()。
            關(guān)鍵詞:合同法合同自由原則。
            一、合同自由原則概述。
            一、合同自由的含義。
            所謂合同自由,是指當(dāng)事人依法享有締結(jié)合同、選擇相對人、選擇合同內(nèi)容、變更和解除合同、確定合同方式等方面的自由。
            在西方國家的合同法中,合同自由是合同法最基本的原則,大學(xué)?;ㄐ2荩秦灤┯诤贤ǖ囊粭l主線,是研究合同法的出發(fā)點。
            因此,我們必須深入探討合同自由的含義;具體而言,合同自由包括以下五方面內(nèi)容:
            第一、締結(jié)合同的自由。
            雙方當(dāng)事人均有權(quán)選擇是否締結(jié)合同的自由,這種自由是決定合同內(nèi)容等方面自由的前提。
            如果當(dāng)事人不享有締結(jié)合同的自由,也就談不上自由決定合同內(nèi)容的問題。
            第二、選擇相對人的自由。
            當(dāng)事人有權(quán)自由決定與何人訂立合同。
            此種自由通常可以包括在締結(jié)合同的自由之中,但也可以與其相分立。
            例如,在現(xiàn)代社會某些公用事業(yè)服務(wù)領(lǐng)域不存在競爭,公用事業(yè)組織利用其壟斷地位,以標(biāo)準(zhǔn)合同方式從事交易時,消費者則別無選擇。
            也就是說,他們很難享有選擇訂約伙伴的自由,但他們畢竟享有訂立契約的自由。
            所以,從這種意義上說,選擇締約伙伴的自由和締結(jié)合同的自由還是有區(qū)別的。
            也正是這種區(qū)別,使我們看到,要真正實現(xiàn)該項自由,必須以市場交易中有大量的參與主體存在為前提。
            因此,這項自由能否在市場交易中實現(xiàn),關(guān)鍵在于有一個充分的完全競爭市場存在。
            第三、決定合同內(nèi)容的自由。
            雙方當(dāng)事人有權(quán)決定怎樣締結(jié)合同具體條款的自由。
            從自由決定合同內(nèi)容上說,當(dāng)事人有權(quán)通過其協(xié)商,改變法律的任意性規(guī)定,同時也可以在法律規(guī)定的有名合同之外,訂立無名合同或者混合合同。
            但是,合同的內(nèi)容若違背了法律、法規(guī)的強行性規(guī)定和社會公共利益的`要求,則將被宣告無效。
            第四、變更和解除合同的自由。
            當(dāng)事人有權(quán)通過協(xié)商,在合同成立以后變更合同的內(nèi)容或解除合同。
            如前所述,當(dāng)事人享有的合同自由,首先包括締結(jié)合同的自由和決定合同內(nèi)容的自由。
            既然當(dāng)事人可以自由締結(jié)合同,當(dāng)然也可以通過協(xié)商自由解除合同;當(dāng)事人可以決定合同的內(nèi)容,同樣可以通過協(xié)商變更合同的內(nèi)容。
            因而,變更和解除合同的自由也是合同自由的組成部分。
            第五、選擇合同方式的自由。
            指締結(jié)合同的形式由雙方當(dāng)事人自由選擇。
            古代法律曾經(jīng)十分注重合同的締結(jié)形式及程序,如古羅馬法對買賣的儀式做了具體規(guī)定,被稱做“曼兮帕蓄”。
            (1)近代法律則崇尚形式自由,隨著經(jīng)濟生活節(jié)奏化的快速發(fā)展,現(xiàn)代合同法越來越注重交易形式的簡化、實用、便捷、經(jīng)濟,從而在合同方式的選擇上以“不要式為原則,以要式為例外”。
            (2)。
            二合同自由原則的起源。
            合同自由原則最早源于羅馬法,大學(xué)生社會調(diào)查報告,優(yōu)士丁尼的《民法大全》有關(guān)諾成契約的規(guī)定已基本包含了合同自由思想,但合同自由原則在法律上的確認(rèn)始于近代民法。
            合同自由原則以亞當(dāng)斯密為代表的自由主義經(jīng)濟思想為其經(jīng)濟理論基礎(chǔ),
            以18世紀(jì)至19世紀(jì)的理性哲學(xué)為其哲學(xué)基礎(chǔ),以資本主義市場經(jīng)濟為其經(jīng)濟基礎(chǔ)。
            首先,亞當(dāng)斯密為代表的自由主義經(jīng)濟思想是合同自由觀念的經(jīng)濟理論基礎(chǔ)。
            他認(rèn)為每一個經(jīng)濟人在追求自己的利益時都被一只無形的手引導(dǎo)著去促進并非屬于他原來意圖的目的,因此,最好的經(jīng)濟政策就是自由主義經(jīng)濟,政府干預(yù)有害而無利。
            每個人平等的進行自由競爭,既促進社會的繁榮,也使個人利益得到滿足,國家的職責(zé)在于保護競爭而非干預(yù)競爭,這種經(jīng)濟自由主義思想為合同自由原則提供了經(jīng)濟理論淵源。
            其次,18世紀(jì)至19世紀(jì)的理性哲學(xué)是合同自由原則的哲學(xué)基礎(chǔ)。
            理性哲學(xué)認(rèn)為,人生而平等自由(天賦人權(quán))。
            每人都有自己的意志自由,這是個人行為的基礎(chǔ),個人必須在自己自由選擇下,
            按照自己的意志才能承擔(dān)義務(wù),接受約束,法律的職責(zé)就是賦予當(dāng)事人在其合意中表達的意志自由以法律效力,對這種自由限制越少越好。
            這是合同自由原則的哲學(xué)基礎(chǔ)。
            再次,資本主義市場經(jīng)濟是合同自由原則的經(jīng)濟基礎(chǔ)。
            資本主義市場經(jīng)濟的充分發(fā)展使市場突破國界,達到全球,這為合同自由原則提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)。
            二、合同自由原則的價值。
            一、合同自由原則在新合同法中的體現(xiàn)。
            在新合同法出臺之前,強調(diào)國家有權(quán)干預(yù)當(dāng)事人的合同權(quán)利,嚴(yán)格限制當(dāng)事人的合同自由。
            新合同法取代舊法是一個重大進步:。
            1.在合同管理方面,新合同法大大減少了政府對合同的行政干預(yù)。
            政府對合同的干預(yù)主要體現(xiàn)在合同管理,而合同管理是與合同自由相矛盾的,合同管理明顯屬于公法的范疇,新合同法屬于私法范疇。
            原經(jīng)濟合同法設(shè)有“經(jīng)濟合同的管理”一章,而新合同法取消合同管理一章,只規(guī)定第127條列入總則。
            可見,從立法體例上看,相對于舊法而言,新合同法已大大減少了政府對合同的行政干預(yù)。
            2、在合同的訂立程序方面,新合同法第一次在合同立法中系統(tǒng)、完整的規(guī)定了要約與承諾制度。
            要約和承諾是訂立合同的必須程序,一方面,這一締約制度包含了當(dāng)事人意志自由、雙方的合意本身即可構(gòu)成合同并產(chǎn)生相當(dāng)于法律效力的思想,是私法自治、合同自由的充分體現(xiàn);另一方面,要約與承諾制度所具有的嚴(yán)格的程序性,又為合同自由原則在締約階段的實現(xiàn)提供了堅強有力的保障。
            3、對合同形式的規(guī)定,新合同法采取了十分寬容的態(tài)度。
            原經(jīng)濟合同法規(guī)定,除即時清結(jié)者外,經(jīng)濟合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式(第3條)。
            涉外經(jīng)濟合同法也規(guī)定,涉外經(jīng)濟合同應(yīng)采用書面形式。
            至于口頭合同和其他各種非書面合同是否應(yīng)被法律允許是一個有爭議的問題。
            新合同法對合同的形式采取非常寬容的態(tài)度。
            該法第10條規(guī)定:“當(dāng)事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式。
            ”并且新合同法緊跟時代發(fā)展的步伐,對以數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等)形式訂立的合同也予以認(rèn)可。
            應(yīng)該講,畢業(yè)設(shè)計論文總結(jié),這是新合同法在合同形式方面的重大突破,這不僅適應(yīng)了現(xiàn)代商業(yè)運作的便捷和經(jīng)濟的要求,而且在更大程度上體現(xiàn)了當(dāng)事人的締約自由。
            4、在合同內(nèi)容方面,新合同法對合同主要條款只做一般性規(guī)定,使得當(dāng)事人有充分的自由決定締約內(nèi)容。
            原經(jīng)濟合同法第12條規(guī)定:“經(jīng)濟合同應(yīng)具備以下條款……”涉外經(jīng)濟合同法第12條規(guī)定:“合同一般應(yīng)當(dāng)具備以下條款……”從立法語言上來看,經(jīng)濟合同法規(guī)定較強硬,涉外經(jīng)濟合同法較之有所松動,但二者均將合同主要條款作為合同成立的前提,這在一定程度上違背了當(dāng)事人有權(quán)決定締約內(nèi)容的自由;新合同法第12條明確規(guī)定:“合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定,一般包括以下條款……”可見,新合同法充分尊重當(dāng)事人決定締約內(nèi)容的自由。
            法律專業(yè)法律論文篇十一
            最近一段時間,出現(xiàn)了一個社會現(xiàn)象,或者說是執(zhí)法部門在執(zhí)法過程中的一個現(xiàn)象——“釣魚”執(zhí)法。
            “釣魚”執(zhí)法,英美叫執(zhí)法圈套,這是英美法系的專門概念。
            從法理上分析,這種行為指的是當(dāng)事人原本沒有違法意圖,在執(zhí)法人員的引誘之下,才從事了違法活動。
            而在近期,在我國部分城市,卻主要體現(xiàn)在交通方面。
            具體表現(xiàn)為:一位由執(zhí)法部門派出的“鉤子”,“發(fā)生了緊急狀況”,向私家車主“求助”。
            車主動了惻隱之心將其搭載。
            孰不知落入了一個圈套,因為不遠(yuǎn)處的執(zhí)法人員,按照所謂的證據(jù),將其定為“非法營運”。
            然后“依法處置”,罰款。
            這位車主自然是百口莫辯,除了“乖乖受罰”,哪有半點回手之力?這樣的執(zhí)法方式固然荒謬。
            然而在我國的部分城市,卻有許多這樣的案例。
            如在上海,一位私家車主在上班途中,因路人“胃疼”,動了惻隱之心搭其上路。
            結(jié)果,搭客拔了他的車鑰匙,車外七八個身著制服的人將他拖出,還把他雙手反扣,卡住脖子,搜去駕駛證和行駛證。
            對方告訴這位車主,他們市城市交通執(zhí)法大隊的執(zhí)法人員,要他交錢才能拿回車。
            在各種壓力下,最后這位車主交了一萬元才取回車。
            同樣是在上海,另一位車主也是動了惻隱之心,卻引來“非法運營”的橫禍。
            盡管他采用了“斷指”的方式想要證明自己的清白,卻也只是徒勞。
            慶幸的是,最后他們一個采取訴訟的方式,一個采取向政府求助的方式,讓法律還給了他們一個公道。
            盡管在這個過程中,執(zhí)法者找出了諸多的理由以示執(zhí)法的正當(dāng)性,但卻掩蓋不了實質(zhì)上程序上的違法性,以及背后的利益驅(qū)動。
            回顧類似行為造成的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)在魚鉤上晃蕩著的除了當(dāng)事人,還有更大的魚——那就是法律,道德和人們的善良之心。
            我國是一個法制國家,生活在法治國家里,人人都要和政府部門打交道。
            政府能否自覺的依法行政,嚴(yán)格依法辦事,直接影響到憲法和法律的尊嚴(yán),權(quán)威。
            直接關(guān)系到依法治國能否順利實施,建設(shè)社會主義國家的宏偉目標(biāo)能否順利實現(xiàn)。
            依法行政是依法治國的重要環(huán)節(jié)。
            政府及其工作人員要依法行政,是國家的公共管理活動依法進行,符合法律的規(guī)定。
            然而在“釣魚”執(zhí)法過程中,執(zhí)法者卻變成了違法者,引誘守法者違法。
            這讓社會對法律產(chǎn)生強烈的質(zhì)疑。
            而執(zhí)法者的做法所影響的也不僅是這一部門的形象,更影響了法律的形象。
            動搖了人們心中的法制觀念和信心。
            行政執(zhí)法中的“釣魚”行為,不但會讓公眾在守法與違法的困惑之中,模糊守法與違法之間的界限,更是對道德釜底抽薪般的打擊。
            但是為何會有“釣魚”執(zhí)法的產(chǎn)生,其主要原因或許就是因為執(zhí)法經(jīng)濟。
            施行的《中華人民共和國行政處罰法》雖然有這樣的規(guī)定,“任何行政部門都沒有權(quán)利私自處理罰沒款,都要上交國庫”,但各地財政一般會按40%到50%的比例將罰沒款返還給行政執(zhí)法部門,有關(guān)部門再按照四六或五五的比例返還給各分支機構(gòu),此辦法被俗稱為“兩次五五分成”。
            這就等于是政府及其職能部門與個人聯(lián)手設(shè)套盤剝司機。
            從這個利益鏈條中,我們看到,利益的始端和源頭是地方政府,地方政府不給交通執(zhí)法部門經(jīng)費或所給經(jīng)費很少,不足以維持部門生存,而是寄望于其創(chuàng)收;中端是執(zhí)法部門,執(zhí)法單位創(chuàng)收多少與單位和領(lǐng)導(dǎo)的績效考核掛鉤,創(chuàng)收得越多,單位提成和政府財政返回得就越多,領(lǐng)導(dǎo)和員工的獎金、福利等也就越多;末端是執(zhí)法人員,單位又將創(chuàng)收任務(wù)分解給每一個執(zhí)法人員,并與個人獎金、福利、考核、提職加薪等掛鉤。
            這樣就在地方政府、執(zhí)法部門和執(zhí)法人員之間結(jié)成了一個公權(quán)力與私利錯位糾纏的利益共同體,共同體及其成員的.目標(biāo)是各自利益的最大化,一損俱損,一榮俱榮。
            而且現(xiàn)在執(zhí)法部門法治意淡薄,特權(quán)思想嚴(yán)重,想怎么干就怎么干。
            由于利益的驅(qū)動,更不把法律當(dāng)回事,以致以罰代法屢禁不止。
            “釣魚”執(zhí)法則成了執(zhí)法經(jīng)濟作用下的必然產(chǎn)物。
            在執(zhí)法經(jīng)濟的利益驅(qū)動下,“釣魚執(zhí)法”呈不斷向社會擴充“執(zhí)法力量”之勢,提成機制讓有關(guān)部門公然在社會上“招聘”大量“鉤子”,也就是所謂的“協(xié)查員”乃至“有正義感的社會人士”。
            他們敗壞了“正義”和“正義感”的名聲,使社會誕生出大量不從事生產(chǎn)性、創(chuàng)造性勞動的寄生蟲,也使法律、公權(quán)力的公信陷于崩潰的危險邊緣。
            當(dāng)“釣魚”成為常態(tài),社會的信任危機也自然會加重,互助友愛的美德將在“釣魚”中失去生存的土壤。
            執(zhí)法者的“釣魚”,守法者固然是那條魚,法律、道德也同樣是那條魚。
            “本車拒絕一切搭載求助,臨盆產(chǎn)婦、車禍、中風(fēng)、觸電、溺水都不關(guān)我事,尤其是胃疼的!”這句話是最近在網(wǎng)上流傳的一句“最牛私家車標(biāo)語”。
            當(dāng)然這無疑是網(wǎng)民們針對“釣魚”執(zhí)法的黑色幽默。
            但是這或許成為了私家車主面對“釣魚”執(zhí)法的無奈之舉。
            不過,如果這樣的標(biāo)語出現(xiàn)在每一臺私家車上,是否就表示,社會公德每況愈下,人們的善良,同情,友愛之心被迫穿上了重重自我保護的外衣,使那些社會上的弱者再也得不到人們的同情和幫助。
            那么我國的民族精神中的“團結(jié)互助”,又該如后得到弘揚,得到發(fā)展。
            而這種情況還有可能隨時隨地陷公民于危險與不安,甚至生命都得不到保障的境地!
            “釣魚”執(zhí)法對這個社會的影響,對人們法制觀念的影響,實在太大。
            我們每一位公民,都應(yīng)該思索,面對這一切,我們應(yīng)該做些什么,如何把“釣魚”斬草除根。
            遇到突發(fā)事件,容易頭腦發(fā)熱,不計后果,時常有違反校紀(jì)校規(guī)的事情發(fā)生。
            為了更好地保護學(xué)生,為了讓學(xué)生增強是非觀念,提高防范意識,創(chuàng)建“平安校園”,法制教育是班主任工作的一個重點內(nèi)容。
            由于我班住宿生較多,宿舍的生活條件較簡陋,在班級中開展消防安全教育尤為重要。
            夏天,蚊蟲較多,有同學(xué)點蚊香;冬天,宿舍較為寒冷,有同學(xué)用電熱毯、電熱水袋等;還有同學(xué)沒有將充電器、飲水機等的插頭拔掉的習(xí)慣。
            這些都存在著安全隱患。
            在教育的過程中有許多學(xué)生不理解學(xué)校的作法,作為班主任只能擺事實講道理,為了有一個安全的生活環(huán)境,犧牲一時地安逸。
            防偷防盜教育也時常在班級開展。
            住宿生不要在宿舍存放貴重物品,現(xiàn)金最好少放一些,要用的時候再去提取。
            銀行卡、身份證不要放在一處,銀行卡的密碼最好不要設(shè)置為生日,也不要將密碼告訴他人。
            在公交車上要把背包置于胸前,小偷就不容易得手。
            手機不要插在后面的褲子口袋里。
            教室無人時要及時鎖門,不要將現(xiàn)金、手機等貴重物品放在教室。
            雖然多次教育,但仍有學(xué)生失竊,說明學(xué)生的防盜意識不強。
            另外,遇到失竊,要及時報警,不要怕麻煩。
            報案的人多了,警局自然會引起重視,加派警力維護治安。
            學(xué)校適時組織開展法制案例教育,以活生生的實例教育學(xué)生。
            例如打架、報復(fù)、辱罵同學(xué)、逼霸等,學(xué)生在做這些事情或者參與此類活動時都沒有意識的會有嚴(yán)重的后果。
            一方面,不知道相關(guān)的法律規(guī)定,另一方面,也是頭腦發(fā)熱,也有一些是在同學(xué)的慫恿下犯錯。
            事情發(fā)生后才追悔莫及。
            因此,班主任的法制教育,不應(yīng)當(dāng)只停留在幾堂法制教育課,更應(yīng)當(dāng)在平時注意觀察,了解學(xué)生的動態(tài),防患于未然。
            當(dāng)然,法制教育不僅要向?qū)W生宣傳遵紀(jì)守法的重要意義,更重要的是讓他們認(rèn)識到:法律不僅是對自制行為的約束,更是捍衛(wèi)尊嚴(yán)、權(quán)利的有力武器。
            法制教育應(yīng)傳達這樣一個信息:法律就在身邊,我們學(xué)習(xí)、生活的學(xué)校、家庭、社會有一個強大的法律保護網(wǎng),時時刻刻規(guī)范著我們的學(xué)習(xí)、工作和生活,調(diào)整著各種社會關(guān)系,只有自覺遵紀(jì)守法,才能健康順利的成長,并有一個良性發(fā)展。
            換個角度講,法制教育是一個普法的過程。
            我們應(yīng)當(dāng)告訴學(xué)生日常生活的中有哪些針對他們的陷阱,如何識別、自救、求助等。
            還要讓他們明白有哪些權(quán)利,如人格權(quán)、受教育權(quán)等等,如果這些權(quán)利受到侵害應(yīng)當(dāng)采取何種方法、手段才能得到有效的救助,而不至于付出更大的代價。
            總之,開展法制教育的主旨是培養(yǎng)學(xué)生民主、法治的觀念,讓學(xué)生認(rèn)識到法律不是約束行為的鎖鏈,而是保障生活的要素,偏失的正義會得到法治力量的匡扶,弱勢群體也能得到法律陽光的普照,從而自然地產(chǎn)生對法律的信仰,提高他們明辨是非的能力。
            這些才是他們真正缺少的,是他們從單純的課堂教育中學(xué)不到的,更是法制教育的價值所在。
            遵紀(jì)守法的道理人人都懂,法制教育更要潛移默化地從學(xué)生身邊的事件起,從他們身邊的事做起,通過科學(xué)全面的法制教育增強有學(xué)生的國家意識、權(quán)利義務(wù)意識和守法用法的意識,為學(xué)生的健康成長創(chuàng)造一個和諧、向上的法制環(huán)境。
            法律專業(yè)法律論文篇十二
            一、精神損害賠償?shù)慕缍邦愋汀?BR>    人格、精神等方面產(chǎn)生了一種無形的損害,然后要求侵害人給與一定的經(jīng)濟賠償來撫慰受害人的一種民事法律制度。
            精神損害是一種無形的損害也是一種特殊的民事侵權(quán)行為,它是對他人的人格權(quán),人身權(quán)進行侵權(quán)的一種行為。
            在傳統(tǒng)的理論中認(rèn)為它是一種精神上的痛苦從而導(dǎo)致了肉體上的痛苦,在本質(zhì)上是不可計量的。
            根據(jù)民法通則的相關(guān)規(guī)定,我國精神損害賠償有三種基本功能分別是補償受害人、安慰受害人、處罰加害人,賠償制度責(zé)任的客體范圍主要包括以下幾種:
            (一)侵害人格權(quán)的精神損害賠償。
            人格權(quán)是指自然人享受的包括人格獨立、人格自由、人格尊嚴(yán)在內(nèi)的一般人格利益,它在人出生時就取得,死亡時也隨之消滅。
            它是基于人的生存而存在的一種權(quán)利。
            自上世紀(jì)八十年代至今,中國加強了各類法律法規(guī)建設(shè),公民的人格權(quán)和人格利益受到越來越多的保護。
            平等、自由等,受害人就可以申請讓侵害人停止侵害行為并且承擔(dān)相應(yīng)精神損害上的經(jīng)濟賠償[1]。
            (二)侵害身份權(quán)的精神損害賠償。
            身份權(quán)是指權(quán)利人基于某種相對特定的身份關(guān)系享有的民事權(quán)利,它包括親權(quán)、配偶權(quán)、親屬權(quán)等。
            并且它也是一種專屬權(quán)利,它不能轉(zhuǎn)讓拋棄,也不能由他人繼承。
            它是以人格的獨立為基礎(chǔ)與人身密不可分。
            親權(quán)是一種父親母親對自己的子女出于保護的目的而在人身財產(chǎn)方面的一種權(quán)力和義務(wù)。
            配偶權(quán)是一種身份權(quán)它必須存在于婚姻關(guān)系的存續(xù)期間是作為對方配偶而存在的一種權(quán)利。
            親屬權(quán)是三代以內(nèi)血親之間基于血緣關(guān)系形成的身份權(quán)。
            當(dāng)此種權(quán)利受到不法侵害時,受害人有權(quán)對其所受到的精神損害向法院提出請求進行精神損害賠償。
            做出保護監(jiān)護人受損害精神利益的規(guī)定[2]。
            雖然這一規(guī)定的適用范圍比較小,然而這條規(guī)定充分反映出立法界對身份權(quán)遭受到了不法侵害時會造成精神損害時,可以要求精神賠償這一觀點的支持,這是一個良好的現(xiàn)象。
            (三)侵害財產(chǎn)權(quán)的精神損害賠償。
            什么是侵害財產(chǎn)權(quán)的精神損害賠償在法律中并沒有明文規(guī)定可是這樣的損害在現(xiàn)實生活中又確實存在。
            所以在現(xiàn)今法律界認(rèn)為一般情況下,公民的財產(chǎn)受到侵害后有些時候可以恢復(fù),而有些時候卻得不到恢復(fù),因為財產(chǎn)受到侵害而無法得到恢復(fù)引起的精神損害后果在法律上也應(yīng)當(dāng)?shù)玫较鄳?yīng)的賠償。
            在現(xiàn)今社會有些時候自然人在遭受財產(chǎn)損失時其精神上也受到了巨大的創(chuàng)傷,很多時候受害者精神的傷害遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于肉體上的傷害。
            《關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害責(zé)任若干問題的解釋》對這些情況進行了規(guī)范。
            其第四條規(guī)定:有一些具有人格象征意義的紀(jì)念物品,因為侵權(quán)行為而永久性的滅失或者損毀的,受害人向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)受理[3]。
            (四)侵害婚姻關(guān)系的精神損害賠償。
            婚姻關(guān)系穩(wěn)定、和諧與每個家庭都有著密不可分的聯(lián)系,如果處理不好很容易引發(fā)一系列的社會問題,為此,我國法律對于因為婚姻關(guān)系而產(chǎn)生的精神損害賠償問題就顯得額外關(guān)注。
            《婚姻法》法中有著如下規(guī)定,沒有過錯的一方可以因為在以下幾種情況而導(dǎo)致離婚時向有過錯的一方提出精神損害賠償:(1)重婚的;(2)有配偶者與他人同居的;(3)實施家庭暴力的;(4)虐待、遺棄家庭成員的[4]。
            從《婚姻法》中對因配偶權(quán)受到侵害時請求精神損害賠償?shù)南嚓P(guān)法律規(guī)定中可以看到,因侵害婚姻關(guān)系而提前的精神損害賠償是十分具有代表性。
            例如,重婚、有配偶者與他人同居等不良現(xiàn)象必定會對配偶一方造成極大的心靈傷害和精神上的痛苦,所造成的痛苦、傷害可能伴隨終身,因此,對此種行為就行懲罰相當(dāng)有必要。
            (五)違約行為造成的精神損害賠償。
            違約行為是指合同當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者其所履行的義務(wù)不符合合同上的要求的行為。
            首先它的主體必須是合同當(dāng)事人,其次它是一種客觀上的違反合同的一種行為,最后它侵害的客體是相對方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
            如果違反合同的最后目的,在侵害該權(quán)利,同時違約責(zé)任也隨之產(chǎn)生。
            所以,當(dāng)當(dāng)事人的各種權(quán)利受到不法侵害時,可以根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》中相關(guān)規(guī)定請求精神損害賠償,違約責(zé)任同樣可以進行精神損害賠償。
            大多數(shù)服務(wù)性的合同在履行過程中往往會出現(xiàn)各種違約行為,當(dāng)違反合同時不僅會造成經(jīng)濟損失,也可能會帶來精神損害。
            這就是所謂的違約行為造成的精神損害賠償。
            二、我國精神損害賠償制度中存在的法律問題。
            發(fā)展中投入的人力物質(zhì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,尤其是精神損害賠償制度發(fā)展的時間十分短,所以我國精神損害賠償制度中存在著諸多問題,已經(jīng)難以適應(yīng)中國飛速發(fā)展的經(jīng)濟。
            在我國的司法實踐中,雖然精神損害賠償已經(jīng)開始實施,但在實施的過程中表現(xiàn)出了很多存在的問題,具體體現(xiàn)在以下幾個方面。
            首先,精神損害賠償缺乏明確的法律依據(jù),現(xiàn)行法律對其規(guī)定內(nèi)容不夠全面,層次性也不高。
            其次,精神損害賠償存在許多不統(tǒng)一,各個法院之間規(guī)定不一,甚至在同一法院中存在同類型案件的不同判決。
            第三,精神損害賠償?shù)臄?shù)額沒有一個統(tǒng)一的衡量標(biāo)準(zhǔn),自主性、自由性太大。
            所以針對如上情況我認(rèn)為在我國現(xiàn)行的精神損害賠償制度中還存在著這幾點問題:
            (一)精神損害賠償?shù)南嚓P(guān)法律制度不完善。
            所以我國對精神損害賠償制度的立法研究和建立的起步都相對比較晚,它雖然在我國《關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害賠償責(zé)任若干問題的解釋》等規(guī)定中相繼出現(xiàn),稍有提及。
            但是不成系統(tǒng)不全面,不能滿足今天社會人們對精神損害賠償?shù)脑V求。
            比如說違約行為所造成精神損害賠償雖然很多學(xué)者認(rèn)為違約行為造成的損害僅限于財產(chǎn)上的損失,但是從傳統(tǒng)民法的角度將違約與侵權(quán)以不同的方式加以區(qū)分所以認(rèn)定不應(yīng)該進行精神損害賠償。
            我國的法律制度雖然日趨健全但是在許多細(xì)節(jié)方面還是有一定的疏漏,難以適應(yīng)高速發(fā)展的中國,所以筆者認(rèn)為我國現(xiàn)行的精神損害賠償?shù)南嚓P(guān)法律制度和立法完善勢在必行。
            (二)精神損害賠償?shù)倪m用范圍過小。
            因為起步比較晚,我國的精神損害賠償制度的適用范圍相對于其他發(fā)達國家來說太小,因為早期我國認(rèn)為精神損害的賠償是一種資本主義行為,不應(yīng)該實行。
            但隨著社會的不斷發(fā)展,人民的訴求,顯然這樣的思想已跟不上時代的變遷,所以加大精神損害賠償?shù)倪m用范圍已刻不容緩。
            (三)精神損害賠償標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)致。
            在我國現(xiàn)行法律中對于具體的賠償數(shù)額沒有一個明確的規(guī)定,當(dāng)法官受理相關(guān)案件時都是根據(jù)自己主觀判斷進行裁量。
            所以,出現(xiàn)了在我國不同的人民法院不同的法官受理相同的案件其裁判結(jié)果都是不相同的,有的賠償差距非常的大。
            由于沒有一個確定的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)事人在請求賠償數(shù)額時就獅子大張口,而往往裁判賠償數(shù)額事與愿違,有較大懸殊,這樣就產(chǎn)生了不少爭議和沖突。
            這些問題充分說明了,目前我國在精神損害賠償標(biāo)準(zhǔn)上的存在許多不足。
            三、完善我國精神損害賠償制度的幾點建議。
            在我國司法實踐中,雖然存在著一些問題,但針對這些問題可以分為以下幾類提出建議,首先法律制度的完善,這是重中之重,也是基礎(chǔ),是一切建議的前提。
            其次是賠償?shù)倪m用范圍,最后是賠償標(biāo)準(zhǔn)的完善。
            面對精神損害賠償在司法實踐中出現(xiàn)的諸多問題,我認(rèn)為可以從以下幾個方面來加以改進和完善:
            (一)設(shè)立精神損害賠償?shù)南嚓P(guān)法律和制度。
            “精神損害賠償”來源于司法實踐,并沒有出現(xiàn)在我們國家《民法》等民事法律當(dāng)中,也可以這樣說,精神損害賠償并不是一個嚴(yán)格的民事法律的概念,它沒有一個明確的法律依據(jù)。
            雖然在《關(guān)于審理名譽權(quán)案件若干問題的解答》、《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》等法規(guī)中相繼出現(xiàn),但是到底什么是“精神損害賠償”,我國的現(xiàn)行法規(guī)中都沒有做出一個明確的界定。
            因此,應(yīng)該盡快制定或修改現(xiàn)行法律,建立統(tǒng)一而且完善的精神損害賠償?shù)姆审w系。
            例如,可以制定新的《民法典》在其中加以規(guī)定,或者在《消費者權(quán)益保護法》、《著作權(quán)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律中對精神損害賠償進行具體的規(guī)定,還可以由全國人大常委會制定有關(guān)的法律。
            (二)擴大精神損害賠償?shù)倪m用范圍。
            一般情況下,精神損害賠償?shù)姆秶侵妇駬p害的受償人因自己的人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)受到不法侵害而遭受到精神損失時,他個人或者親屬有可能可以受到賠償。
            但是單單從我國在司法實踐的經(jīng)驗中來看,就算是進行了司法解釋采用了這樣的辦法,也改變不了我國精神損害賠償適用范圍過窄的這一現(xiàn)實。
            例如,當(dāng)公民的婚姻自主權(quán)等權(quán)利遭受到不法侵害時,就沒有一項具體的法律法規(guī)制度對其給與的精神損害進行賠償。
            所以,通過立法這項舉措擴大精神損害賠償?shù)倪m用范圍,保證公民都有權(quán)請求精神損害賠償是從中國當(dāng)前的實際情況出發(fā),要想正確和準(zhǔn)確的確定精神損害賠償?shù)倪m用范圍,應(yīng)先做到以下幾點。
            首先,為了充分維護法人和其他組織的人格權(quán),應(yīng)該明確規(guī)定法人或者其他組織當(dāng)自己的一些權(quán)利受到不法侵害時可以要求進行精神損害賠償。
            其次,應(yīng)該明確規(guī)定人的隱私權(quán)等人身權(quán)利受到不法侵害時應(yīng)該得到精神損害賠償,并且將自然人的人格權(quán)益盡量細(xì)化。
            最后,應(yīng)該多吸納國外先進的法律理念,保持一個開放的態(tài)度以適應(yīng)今天飛速發(fā)展的社會。
            (三)完善有關(guān)物質(zhì)性精神損害賠償?shù)姆梢?guī)定。
            我國現(xiàn)行法律對于人格權(quán)的精神性上是著重保護,但是與之相對人格權(quán)物質(zhì)性上的保護就相對疏忽;所以造成了在人格權(quán)受到侵害時精神性上的賠償十分高,而在物質(zhì)性上的賠償卻相對低廉。
            而對于被害人及其近親屬的精神損害賠償金及精神撫慰,應(yīng)當(dāng)分別判決,這樣來避免精神和物質(zhì)保護方面出現(xiàn)沖突。
            (四)規(guī)定統(tǒng)一的精神損害賠償標(biāo)準(zhǔn)。
            全部沒有對精神損害賠償?shù)臄?shù)額和標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)定,這也引發(fā)了事發(fā)雙發(fā)經(jīng)濟上的糾紛。
            我國應(yīng)該在新制定的民法典和修改的法律制度中對精神損害賠償?shù)臄?shù)額進行明確規(guī)定,建立一個統(tǒng)一的賠償標(biāo)準(zhǔn)。
            法律專業(yè)法律論文篇十三
            我們可以從法律的原則出發(fā)來討論法律局限性的問題。有關(guān)法律的原則,不同的學(xué)者有不同的表述,但一般都包括如下幾條:法律必須是相對穩(wěn)定的;必須保障司法獨立;到法院打官司應(yīng)該是容易的;不容許執(zhí)法機構(gòu)的自由裁量權(quán)歪曲法律,等等。而從對這幾條法律原則的分析中,我們就可以看出法律的局限性。
            法律原則要求法律必須是穩(wěn)定的。但是,實際上社會關(guān)系是極具動態(tài)特征的。法律永遠(yuǎn)跟不上社會的腳步,因此法律不可避免的帶有保守性或滯后性。社會不斷在發(fā)展、變化,各種新型的社會關(guān)系層出不窮,法律自然不可能預(yù)測到所有的必定會出現(xiàn)的新情況。
            法律原則要求司法獨立。但是,實際情況是司法在很多的國家很難做到完全獨立。只要一個國家或社會的司法不夠獨立,在審判過程中會受到法院外之的力量的影響,那么法律的局限性就顯露無遺。司法不獨立,法律就得不到恰當(dāng)?shù)倪m用,而當(dāng)事人之間的糾紛就得不到公平的處理,法律就失去了其功能。功能不全的法律當(dāng)然就是有局限l生的法律。
            法律原則要求到法院打官司應(yīng)該是容易的。但是,實際上訴訟是有成本的、有風(fēng)險的。一個當(dāng)事人若提起法律訴訟,就可能面臨著承擔(dān)敗訴的風(fēng)險,承擔(dān)訴訟曠日持久的拖延下去的風(fēng)險,承擔(dān)法律文書得不到有效執(zhí)行的風(fēng)險,承擔(dān)司法不獨立可能會損害公平審判的風(fēng)險,承擔(dān)法院可能駁回起訴的風(fēng)險,等等。一個理性的人,當(dāng)他的權(quán)益受到侵害時,所有的去法院打官司的極高的風(fēng)險和成本會驅(qū)使他選擇其他的救濟方式,或者為了避免去法院打官司而干脆不去實施某些法律行為,尤其是經(jīng)濟行為,如投資、貿(mào)易合作等。實際上,我國加入wto后,大規(guī)模的修訂現(xiàn)有的法律體系,正是出于讓外商到中國的法院打官司“很容易”的目的,為此他們才會大膽投資。
            法律專業(yè)法律論文篇十四
            摘要:診所法律教育因其實踐性與公安院校的教學(xué)理念十分契合,分析公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境,并試圖尋找突破困境的路徑,對教學(xué)具有一定的指導(dǎo)意義。
            關(guān)鍵詞:公安院校;法學(xué)專業(yè);診所法律教育;困境。
            一、診所法律教育的發(fā)展與特點。
            (一)診所法律教育的發(fā)展。
            美國的法學(xué)教育經(jīng)歷了從學(xué)徒訓(xùn)練法到案例教學(xué)法再到診所法律教育法的發(fā)展階段。
            最初,在美國要想成為一名律師就必須跟著一位執(zhí)業(yè)律師學(xué)習(xí)必要的執(zhí)業(yè)技能。
            1870年至1895年,蘭德爾(christophercolumbuslangdel)擔(dān)任哈佛法學(xué)院院長并采用“案例教學(xué)法”教學(xué),案例研究成為學(xué)生的主要課程。
            19世紀(jì)20~30年代,弗蘭克(jeromenewfrank)提出“法律診所”這一概念,并對案例教學(xué)法進行改革。
            xx年,耶魯法學(xué)院獲得由福特基金會授權(quán)的職業(yè)責(zé)任法律教育委員會(councilonlegaleducationforprofessionalresponsibility,clepr)的資金資助成立法律診所,隨后,美國大學(xué)法學(xué)院多采用這種新的法律教學(xué)模式。
            xx年在福特基金會的支持下,我國首先在北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)和華東政法學(xué)院開設(shè)診所法律課程。
            目前我國開設(shè)診所法律課程的學(xué)校已達50余所,幾乎覆蓋國內(nèi)知名大學(xué)的法學(xué)院與政法院校,并成為法學(xué)教育改革中的一項重要內(nèi)容。
            (二)診所法律教育的特點。
            短短半個世紀(jì),診所法律教育能夠在全球各大洲主要國家廣泛開展,一方面得益于美國福特基金會的大力支持,另一方也依賴其自身的天然優(yōu)勢。
            1.診所法律教育更能體現(xiàn)實踐需求。
            上世紀(jì)60年代,西方各類人權(quán)運動興起,診所法律教育為社會提供了急需的法律人才,同時也為學(xué)生提供了豐富的現(xiàn)實案例。
            學(xué)生不再是圍繞已經(jīng)生效的案例討論法律條文、規(guī)則和理論,而是面對未決案件,從程序到實體、從事實到法律、從生活到理論進行全面考慮。
            2.診所法律教育具有更強的技術(shù)性。
            診所法律教育的目的是通過法律實踐的學(xué)習(xí)培養(yǎng)律師的執(zhí)業(yè)技能。
            從表面上看,診所法律教育似乎與案例教學(xué)法、學(xué)徒制訓(xùn)練無異,但三者具有本質(zhì)區(qū)別。
            案例教學(xué)法雖然以案例為載體,但其實質(zhì)還是理論教學(xué);學(xué)徒制重技能訓(xùn)練,但又缺乏理論根基。
            診所法律教育將二者有效結(jié)合,在診所課程中融合法學(xué)理論與法律技能,教師的“導(dǎo)”與學(xué)生的“學(xué)”相互配合,將理論知識運用到具體案件的處理中。
            3.診所法律教育更為開放。
            診所法律教育打破傳統(tǒng)封閉課堂的教學(xué)模式,學(xué)生通過對問題的分析和解決,改變傳統(tǒng)由教師單方灌輸知識的方式,轉(zhuǎn)為以學(xué)生為主的教學(xué)模式。
            在這個過程中,學(xué)生不僅需要利用法學(xué)理論知識作為解決法律問題的手段,還需要學(xué)習(xí)相互協(xié)作培養(yǎng)團隊精神,更好地與當(dāng)事人、對方律師、法官、證人等案件相關(guān)人員溝通。
            在這個全開放的環(huán)境中,學(xué)生能快速積累社會經(jīng)驗,提高執(zhí)業(yè)技能。
            二、公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境。
            xx年12月26日,在全國公安院校思想政治工作會議上部長強調(diào),要緊密結(jié)合公安院校辦學(xué)定位和人才培養(yǎng)目標(biāo),緊密結(jié)合青年學(xué)生的思想實際和現(xiàn)實關(guān)切,不斷豐富教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式,推進具有公安特色的思想政治理論課程建設(shè),著力形成課上與課下、校內(nèi)與校外,理論與實踐、公安院校與實戰(zhàn)單位相結(jié)合的課程教學(xué)體系。
            可見,突出實戰(zhàn),加強實踐是公安教育特色,診所法律教育的實踐性、技術(shù)性和開放性可以更好地服務(wù)于公安院校面向?qū)崙?zhàn)、服務(wù)實戰(zhàn)、融入實戰(zhàn)的需求。
            但是,在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育也面臨著如下困境:
            (一)機構(gòu)設(shè)置困難。
            我國開展診所法律教育的學(xué)校多數(shù)通過在各法學(xué)院系設(shè)置法律教育診所的方式實現(xiàn)。
            公安院校是公安機關(guān)的重要組成部分,其院系設(shè)置、管理體制與培養(yǎng)模式都服務(wù)于培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型警務(wù)人才的需要。
            公安院校法學(xué)專業(yè)雖然受到重視,但其非公安專業(yè)的身份在一定程度上限制了自身的發(fā)展。
            要想在公安院校設(shè)置法律教育診所,短期內(nèi)還無法實現(xiàn)。
            (二)教師資源缺乏。
            公安院校的教師具有警察與教師的雙重身份,這種特殊身份使得公安院校的教師責(zé)任更重,紀(jì)律更嚴(yán)。
            公安院校法學(xué)專業(yè)多數(shù)教師都具有律師職業(yè)資格,但由于警察的特殊身份,很難申請從事兼職律師工作。
            相比普通高校,公安院校法學(xué)專業(yè)教師從事律師執(zhí)業(yè)的寥寥無幾。
            診所法律教育的開展又離不開這類教師的積極參與,學(xué)院僅僅依賴聘請專職律師承擔(dān)診所法律教育不僅不現(xiàn)實,也會使教學(xué)效果大打折扣。
            (三)課程設(shè)計難以保障。
            “教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式最能體現(xiàn)公安教育特色。
            實踐中,為了更好貫徹“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式,公安院校的課程安排非常緊湊,相比普通高校,模擬實戰(zhàn)“練”和一線崗位的“戰(zhàn)”占有較高比例。
            在此前提下,如何將診所法律教育的課程合理安排融入到“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式中?是開展診所法律教育的前提性問題。
            三、公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的路徑突破。
            公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育確實存在一定困境,但因此放棄該教學(xué)方法,豈不因噎廢食,因小失大。
            診所法律教育的精髓在于摒棄傳統(tǒng)教育偏重理論知識學(xué)習(xí)的方式,將法律知識與社會實踐融于一體,無論是從理念還是從方法的角度,診所法律教育與公安院校“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式都具有高度的一致性。
            在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育不僅能全面提高學(xué)生解決實際問題的能力,還能促進“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式在非公安專業(yè)有效開展。
            因此,思考突破困境的路徑才是正確的選擇。
            (一)利用公安院?,F(xiàn)有的實習(xí)與公眾服務(wù)平臺開展診所法律教育。
            現(xiàn)有的診所法律教育機構(gòu)設(shè)置存在四種類型:一是在原有公益性機構(gòu)如法律援助中心的基礎(chǔ)上設(shè)置診所;二是掛靠有關(guān)研究中心設(shè)置診所;三是與有關(guān)機構(gòu)如律師事務(wù)所等合作設(shè)置診所;四是直接設(shè)置法律診所。
            公安院校法學(xué)專業(yè)直接設(shè)置法律診所存在困難,但可以借鑒其他模式,結(jié)合公安院校自身特色,利用現(xiàn)有的實習(xí)和公眾服務(wù)平臺來開展診所法律教育。
            以湖北警官學(xué)院為例,該校長期與地方市、縣保持良好的實習(xí)合作關(guān)系。
            在教師帶領(lǐng)下每位學(xué)生都要參與為期半年的實習(xí),公安院校法學(xué)專業(yè)可以充分利用實習(xí)機會將診所法律課程融入到一線崗位的“戰(zhàn)”中。
            湖北警官學(xué)院還設(shè)有司法鑒定中心對外開展鑒定工作,法學(xué)專業(yè)可以與該中心建立合作機制,對來申請鑒定的相關(guān)案件提供法律援助。
            通過實習(xí)與公眾服務(wù)平臺沖破機構(gòu)設(shè)置的困境,打開獲取案件的渠道。
            (二)多渠道選任診所教師。
            公安院校教師因雙重身份限制了其從事兼職律師工作,但《司法部關(guān)于公安警察院校教師可以擔(dān)任兼職老師的通知》明確表示,公安警察院校的教師中符合律師條件的,經(jīng)考核批準(zhǔn)后,可以在當(dāng)?shù)胤深檰柼?律師事務(wù)所)擔(dān)任兼職律師。
            實踐中,雖然很少有公安院校教師能成功兼職律師,但根據(jù)相關(guān)文件,學(xué)院應(yīng)鼓勵符合條件的教師積極爭取兼職律師執(zhí)業(yè)資格。
            除此之外,公安院校應(yīng)加強與其他法律部門、組織的聯(lián)系,聘請法官、律師兼職診所法律教師,與其他院校的診所法律教育機構(gòu)展開互助合作,擴展渠道,解決教師資源缺乏的實際問題。
            (三)根據(jù)公安特色合理設(shè)計課程。
            專業(yè)院校與普通院校在課程設(shè)計上應(yīng)有所區(qū)別,特別是診所法律教育的課程必須圍繞專業(yè)需求,體現(xiàn)專業(yè)特色,除了掌握基本法學(xué)理論和法學(xué)技能外,還必須重點把握公安業(yè)務(wù)中涉及的法律理論及公安法律運用技能。
            在課程設(shè)計上,可以結(jié)合學(xué)院開展的實習(xí)訓(xùn)練,根據(jù)一線公安工作實際情況,將具有公安特色的診所法律教育課程融入到實習(xí)中。
            具體課程需要教師深入一線廣泛調(diào)研,結(jié)合課堂教學(xué)經(jīng)驗,科學(xué)合理設(shè)計以保證在實習(xí)過程中既能滿足學(xué)生學(xué)習(xí)的需求又能解決公安一線工作實際問題。
            參考文獻:
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            法律專業(yè)法律論文篇十五
            (一)國家制定的法律法規(guī)。
            食品安全問題重視程度的提高,我國政府制定并實施了一系列旨在保證食品安全或者與之相關(guān)的法律法規(guī),為我國食品質(zhì)量安全的監(jiān)管工作奠定了法律基礎(chǔ)。
            經(jīng)過長期的建設(shè)完善,我國食品安全法規(guī)體系日趨完善,取得很大成績。
            目前形成了以《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《農(nóng)業(yè)法》、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、等法律為基礎(chǔ),以涉及食品安全要求的大量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)為主體,以各省及地方政府關(guān)于食品安全的規(guī)章為補充的食品安全法規(guī)體系。
            目前根據(jù)十一屆全國人大常委會第二次委員長會議的決定,《食品安全法》已于2009年6月1日實施,這將成為我國的食品安全基本法。
            《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》對食品的衛(wèi)生、食品添加劑的衛(wèi)生、食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備的衛(wèi)生、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的制定、食品衛(wèi)生管理、食品衛(wèi)生監(jiān)督等方面進行了規(guī)定《食品安全法》將其廢止)。
            《食品安全法》是一部防止、控制和消除食品污染以及食品中有害因素對人體的危害,預(yù)防和減少食源性疾病的發(fā)生,保證食品安全,保障人民群眾生命安全和身體健康的重要法律草案,對食品安全標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、風(fēng)險評估制度、懲罰性賠償制度和食品安全信息統(tǒng)一發(fā)布等制度做出規(guī)定。
            《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》強調(diào)了產(chǎn)品必須符合保障人體健康和人身安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)規(guī)定。
            《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》規(guī)定了可能危害人畜安全的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的安全使用制度,建立健全農(nóng)產(chǎn)品加工制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),加強對農(nóng)產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量安全管理和監(jiān)督,保障食品安全。
            《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)地、生產(chǎn)、包裝和標(biāo)識以及監(jiān)督檢查、法律責(zé)任等方面做出了規(guī)定,為從根本上解決農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題提供了法律保障。
            《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》規(guī)定農(nóng)藥正式登記須由農(nóng)藥登記評審委員會對農(nóng)藥產(chǎn)品的化學(xué)、毒理學(xué)、藥效、殘留、環(huán)境影響等做出評價后方可進行。
            《中華人民共和國獸藥管理條例》規(guī)定了新獸藥和獸藥新制劑在研制方法、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥理、毒理、臨床試驗報告、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對環(huán)境影響等方面要提供報告書及污染防治措施。
            《中華人民共和國飼料與飼料添加劑管理條例》對新飼料、新飼料添加劑的安全性、有效性、動物營養(yǎng)、毒理、藥理、代謝、衛(wèi)生、飼喂效果、殘留消解動態(tài)和毒理及其對環(huán)境的影響等方面做出了規(guī)定。
            (二)相關(guān)部委立法規(guī)定。
            《進出口商品封識管理辦法》、《進境水果檢疫管理辦法》、《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》、《進出境水產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》等。
            這些法律法規(guī)從這個食品鏈的環(huán)節(jié)來劃分,基本可以分為產(chǎn)前環(huán)境質(zhì)量法律規(guī)制、生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)法律規(guī)制以及流通環(huán)節(jié)法律規(guī)制。
            二、我國食品安全法律存在的問題。
            雖然我國食品安全立法已經(jīng)取得了不錯的成績,尤其是《食品安全法》及《食品安全法實施條例》的通過,使我國食品安全立法邁上了一個新的臺階。
            但是,由于我國食品安全立法起步晚,各項法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)低于國際平均水平,食品安全法律制度規(guī)范尚處于起步階段,相應(yīng)的制度環(huán)境建設(shè)尚需時日。
            再加上各種食品安全事件頻發(fā),現(xiàn)行食品安全法制仍存在以下問題有待進一步完善:
            (一)食品安全監(jiān)管體制方面存在的問題。
            1.《食品安全法實施條例》還進一步強化了地方政府完善食品安全監(jiān)管工作的協(xié)調(diào)配合機制。
            然而,這種協(xié)調(diào)配合機制并沒有解決分段監(jiān)管模式下造成的屬地化管理。
            屬地化管理容易因地方保護主義而造成執(zhí)法部門與企業(yè)之間的利益勾結(jié)。
            現(xiàn)實中地方保護主義仍然嚴(yán)重,一些地方、部門總是難以拂去利益之重,加之公民和媒體權(quán)利等總是無法對權(quán)力形成有效制約,食品安全監(jiān)管的規(guī)定會不會流于形式?同時,《食品安全法》及其配套法規(guī)并沒有建立起一個統(tǒng)一的供各個監(jiān)管部門共享食品安全曝光網(wǎng)絡(luò)平臺。
            容易造成食品企業(yè)“漏網(wǎng)”.
            2.政府對食品安全監(jiān)管只是保障食品安全的一個方面,政府監(jiān)管存在監(jiān)管成本高、易產(chǎn)生監(jiān)管漏洞和尋租的不足。
            為謹(jǐn)防“政府失靈”,如何有效激勵消費者、行業(yè)協(xié)會、新聞媒體等力量參與更重要。
            然而,我國食品安全法律在這一方面做的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
            新的食品安全法雖然引入了社會資源和組織的參與,但不具有實質(zhì)意義。
            法律并沒有為消費者提供便利的索賠渠道,消費者面臨舉證難、維權(quán)成本高的問題,從而造成多數(shù)消費者不愿意跟商家較真。
            (二)食品安全法律責(zé)任制度方面存在的問題。
            關(guān)于食品安全違法犯罪十倍賠償?shù)膯栴}。
            《食品安全法》的一大亮點之一是由兩倍賠償變成十倍賠償。
            相比之前的《消費者權(quán)益保護法》條款,算是一大進步。
            根據(jù)食品安全法第九十六條第二款的規(guī)定:生產(chǎn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品或者銷售明知是不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品,消費者除要求賠償損失外,還可以向生產(chǎn)者或者銷售者要求支付價款十倍的賠償金。
            “表明上看來,我國加強了對食品企業(yè)的處罰力度,而實際上十倍的賠償金并不能有效激勵食品企業(yè)。
            通過對比即可得知。
            設(shè)消費者食用價值10元的不安全食品后中毒,產(chǎn)生醫(yī)療費用等10000元的實際損害,按我國法律計算,消費者可獲10000+l0*l0=10100元賠償;按我國臺灣地區(qū)”法律“法律計算,消費者最多可10000+10000*3=40000元的賠償。
            可見,我國的十倍賠償是以商品價款為基數(shù),臺灣地區(qū)的賠償是以造成的實際損害為基數(shù)的。
            其處罰力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我國。
            對于大企業(yè)來說,數(shù)萬元的罰款就如”隔靴搔癢“;對于我國成批的小作坊來說,縱使失手被查,也能快速在其他地區(qū)”安營扎寨“.
            此外,在消費者看來,十倍于問題食品的賠償價格多數(shù)在百元內(nèi),除了舉證難、檢驗費用昂貴等,即使消費者告到法庭,還要經(jīng)過一審、二審等程序,訴訟時間長使得很多消費者放棄維權(quán)。
            論文格式可見,以商品價款為基數(shù)的十倍賠償并不能嚇退違法經(jīng)營者。
            三、完善我國食品安全法律規(guī)制的思考。
            隨著《食品安全法》及《食品安全法律實施條例》的相繼出臺,我國食品安全法律規(guī)制目標(biāo)進一步明確,食品安全法律規(guī)制體系在初步形成。
            但是,與《食品安全法》相配套的法律操作規(guī)范仍不完備、相應(yīng)的食品安全監(jiān)管機構(gòu)的設(shè)置、財政資金等尚未到位等等,與發(fā)達國家相比,我國食品安全法律保護水平仍然較低,食品安全法律制度建設(shè)有待完善。
            因此,食品安全法律資源需要進一步整合。
            必須進一步完善我國食品安全法律規(guī)范,以保障我國國民的身體健康和子孫后代的福利。
            (一)食品安全法律立法體系的完善。
            民事責(zé)任和刑事責(zé)任;既有維護社會公益的作用,也有保護私人權(quán)利和利益的作用,是融公法與私法于一體的法律制度。
            同時,區(qū)分各法律規(guī)范的保護對象和應(yīng)用范圍。
            例如食品和農(nóng)產(chǎn)品分類管理是由我國基本國情決定的,但是《食品安全法》中涉及的有些內(nèi)容與《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律錯綜交叉,相互沖突,造成食品安全法律法規(guī)之間的協(xié)調(diào)和配套性較差。
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            法律專業(yè)法律論文篇十六
            內(nèi)容提要:長期以來,我國法院與法官的職業(yè)定位處于模糊狀態(tài),嚴(yán)重影響了司法制度的健康發(fā)展。筆者試從法院與法官現(xiàn)行體制的缺陷和如何正確定位的對策等方面進行討論。
            關(guān)鍵詞:法院與法官機制缺陷定位對策。
            長期以來,由于受主客觀因素的影響,我國法院的職業(yè)始終處于一種模糊狀態(tài)。在一些人眼中特別是一些領(lǐng)導(dǎo)干部眼中法院等同于政府里面的一個部門,法官被看成是一般行政機關(guān)的公務(wù)員。這種忽視法官職業(yè)特點的大眾認(rèn)識,與我國現(xiàn)行的國情是密不可分的。人們對法院與法官長時間內(nèi)的這種錯誤認(rèn)識及法院現(xiàn)行體制存在的種種缺陷,勢必直接影響了我國現(xiàn)行司法制度的健康發(fā)展?;诖耍绾伪M快擺正法院與法官在社會經(jīng)濟發(fā)展中的位置這一課題逐漸提到議事日程上來。筆者在法院從事審判工作十幾年,耳聞目睹了法院內(nèi)外的種種現(xiàn)象,對法院現(xiàn)行體制頗有體會。下面筆者就法院與法官如何定位淺談一下看法,以期求教于同仁。
            一、先談一談我國法院現(xiàn)行體制存在的缺陷。
            (一)法院在部分人心目中是一個標(biāo)準(zhǔn)的行政機關(guān)。
            (二)在職法官所掌握法律知識過于專門化,不是法律全能人才,綜合素質(zhì)有待增強。
            在我國,有許多法院的法官專門連續(xù)從事刑事或民事、行政審判工作十幾年甚至幾十年,對某一部門審判的知識確實掌握得游刃有余。但對其他各部門的審判知識卻知道得寥寥無幾。我國自1978年恢復(fù)高考制度以來,幾乎每年都有大批的法律院校的學(xué)士生、碩士生被分配到各級司法審判機關(guān)工作,司法審判機關(guān)近幾年也千方百計地創(chuàng)造學(xué)習(xí)條件,鼓勵和幫助在職審判干部提高業(yè)務(wù)理論水平。經(jīng)過努力,我國法院絕大多數(shù)法官均已經(jīng)達到了大學(xué)專科畢業(yè)以上的專業(yè)水平。但具體分析一下,就法院現(xiàn)有狀況來說,法官隊伍中仍以業(yè)余法律院校的畢業(yè)生為主,第一學(xué)歷為大學(xué)??频娜藛T還為數(shù)太少。值得注意的是,近幾年來我國正規(guī)高等教育畢業(yè)生,特別是碩士生、博士生難以進入省高院以下機關(guān),已經(jīng)進入司法審判機關(guān)的高學(xué)歷人才也因各種因素難以久留。這種高等教育與實際需要相脫離的狀況如不能得到改善,從很大一方面將會阻礙我國司法審判干警整體綜合水平的提高。從另一方面講,在我國現(xiàn)行司法體制下,每個法院均設(shè)有許多庭室,諸如刑庭、民庭、行政庭等,庭室間的業(yè)務(wù)性質(zhì)不同,彼此間相互獨立。每名法官均被分到各庭室,從事一項專門的審判業(yè)務(wù)。時間長了,法官們對其所從事的審判業(yè)務(wù)是再熟練不過了,但對其他審判業(yè)務(wù)方面的法律、法規(guī)、解釋、批復(fù)等知識了解甚少,甚至于遇上這方面的案件也是抱著事不關(guān)己,高高掛起的態(tài)度去漠然處之。長此以往,法院的刑事法官也只能去定罪判刑,而無能力去審理民告官的案件,而民事法官也只會審理民事案件,而對刑事、行政案件卻知之甚少。
            (三)法院內(nèi)部的審判委員會沒有真正找到它應(yīng)扮演的角色。
            審判委員會應(yīng)是人民法院審判前線的一道亮麗的風(fēng)景,應(yīng)是法院審判活動中強有力的組織保障。但在司法審判實踐中,許多法院的審判委員會形同虛設(shè),常年也開不了幾次會議。前幾年,由于法院存在多種進人渠道,又加上任免程序、標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)的原因,個別審委會委員了解法律知識甚少,雖然冠其以審委會委員的名號,但卻從未主審過幾起案件。讓這樣的法官在審委會會議上單純憑在短暫的時間內(nèi)聽匯報來決斷案件,其效果究竟如何可想而知。更何況,許多審委會委員并未親自去旁聽案件,對案情了解不細(xì),而他們往往關(guān)心更多的是去如何處理該案涉及到社會上的種種關(guān)系,并未真正從法學(xué)理念角度去考慮案件如何處理。按照法律規(guī)定,不論合議庭和獨任法官與審委會的意見分歧多大,合議庭應(yīng)遵照執(zhí)行審委會的意見。但實踐出真知,實踐者最有發(fā)言權(quán)。設(shè)想一下,拋棄親自參加審理案件的審判員的意見,而采納對案情只知皮毛的審委會的意見,這是不符合情理的。筆者認(rèn)為,設(shè)立審委會制度,只是為法官建設(shè)了一個推卸責(zé)任的避風(fēng)港,在司法實踐中其諸多弊端逐漸顯現(xiàn)出來。
            (四)政策研究室并未真正找準(zhǔn)自己的位置。
            法院內(nèi)設(shè)的政策研究室,顧名思義就是研究法律政策的部門。它的真正職責(zé)應(yīng)是組織法官對疑難案件進行研討,對典型案件進行總結(jié),將從各類案件中獲取的審判經(jīng)驗在系統(tǒng)內(nèi)部進行推廣,對法官的各項審判活動進行指導(dǎo)。而大家都知道,現(xiàn)在的政策研究室,尤其在省高院以下,其整天忙活的工作是寫文章、搞信息宣傳、搞一些事務(wù)性工作,真正做法律政策研究工作的卻寥寥無幾。政策研究室的工作性質(zhì)決定了政策研究室工作人員應(yīng)是從一般法官中篩選出來的精英法律人才。在現(xiàn)實中,許多政策研究室人員文章寫作水平較高,但對法律知識卻知之甚少。試想一下,這樣的人不會總結(jié)出多么高水平的審判經(jīng)驗來,更不會有效地去指導(dǎo)其他審判人員的審判工作。
            (五)法官在辦案中受外界干預(yù)情況嚴(yán)重。
            (六)法官的待遇偏低,與法院、法官在市場經(jīng)濟發(fā)展中的地位和作用存有反差。
            有人說,法院如針線簸籮,是處理各類矛盾的最后一道工序。這話說得有一定的道理。法律賦予了法官享有神圣的審判權(quán),他們在案件處理過程中起著最后的決斷作用。所以,法院、法官在人們心目中的地位是不可低估的。但在現(xiàn)實生活中,法官的地位與待遇存有反差,許多法官工資標(biāo)準(zhǔn)太低,就連一般的行政機關(guān)公務(wù)員的薪金都不如。在我國東部地區(qū)法官的日子相對而言還比較好過,而西部地區(qū)的法官,由于受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的狀況所限,一年只發(fā)幾個月工資的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。西部地區(qū)有的法院的法官出外辦案的交通工具是馬或駱駝。在這樣的客觀環(huán)境下去工作,效率是談不上的。在這樣艱苦的條件下工作、學(xué)習(xí),法官很容易遭受外界腐朽思想的侵蝕,很容易被糖衣炮彈擊倒。因為,法官也是人,也是有血有肉需要金錢來維持工作、生活的群體。沒有雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)作保障,他們也是寸步難行。
            (七)法官與法院內(nèi)部工作人員的分工不明。
            法院內(nèi)部除去法官之外,還有書記員、司法警察、公勤人員等。法官真正的天職就是聽案、判案。書記員的任務(wù)就是庭審記錄、卷宗的裝訂與歸檔等。司法警察的任務(wù)就是送達司法文書、值庭等。而在實踐中,許多法院的法官往往對一起案件的工作全部包攬。從案件的立案審查到起訴書的送達,現(xiàn)場勘查,無論是法庭審理的記錄,還是卷宗的裝訂、案件的最后執(zhí)行。這樣一來,法官在人們心目中的“居中裁判者”的形象慢慢被淡化。另外,法官的這種辦案方式,往往使他們與當(dāng)事人交往的機會增多,影響案件得以公正處理的因素增多。
            (八)法官審理案件的透明度不大。
            在審判實踐中,法律雖然明確規(guī)定了除涉及國家秘密、個人隱私等情況的案件外,一律公開審理,一切案件均公開宣判。法官在公開審理的案件開庭前,張貼開庭公告。但除去與案件有關(guān)的人員來旁聽外,社會上的其他公眾知曉案情的很少,來旁聽案件審理的更少。造成這種情況的因素很多。法院張貼的公告只讓少部分人知曉了案件的開庭時間、地點等情況,而居住在偏遠(yuǎn)農(nóng)村的群眾不可能看到法院的開庭公告,更不可能來旁聽每一起案件的審理。有時,即使有幾個對案件審理頗感興趣的人來旁聽開庭,有些法院的干警會以開庭場所緊張,案件與要求旁聽的人員無關(guān)為由,拒絕他們旁聽案件審理。真正在與大眾聯(lián)系較多的新聞媒體上得以報道的開庭實況均是在社會上有一定影響的或某些領(lǐng)導(dǎo)過問的案件,并且數(shù)量少得可憐,而一般案件的審理過程,沒有步入新聞媒體的福份。在這樣的環(huán)境下,一般群眾對法院審理的案件知之甚少,就成為正常現(xiàn)象。
            筆者在以上分析了我國法院現(xiàn)行體制存在的`幾點缺陷。隨著我國加入wto,市場經(jīng)濟發(fā)展的步伐不斷加快,社會上對法院現(xiàn)行滯后體制進行改革,找準(zhǔn)法院與法官的真正位置的呼聲越來越強烈。
            二、筆者試從以下幾個方面探討一下法院與法官正確定位的對策。
            (一)下大氣力,改革法院的人事和財政體制。
            將省高院的主要負(fù)責(zé)人由地方黨委或人事部門推薦改由最高人民法院院黨組推薦,實行省級一下法院的主要負(fù)責(zé)人由省法院黨組推薦的辦法。實行上級法院對下級法院的垂直領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)相結(jié)合,逐漸淡化地方政府對法院司法權(quán)的影響。下級法院的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主要從上級法院的工作成績突出的優(yōu)秀人才中選拔任用,下級法院中的優(yōu)秀法官任職一定期限后,如上級法院法官職位空缺,可選拔到上級法院任職,逐漸完善實施全國法院系統(tǒng)的人才上下流動工程。法官實行等級制度,取消原來效仿一般行政機關(guān)實行科、處級的制度。創(chuàng)造條件,盡快實現(xiàn)由國務(wù)院集中向最高院進行撥款,再由最高院根據(jù)實情向地方法院撥款,以供應(yīng)法院的各項支出,保障法院正常工作的開展。以從財政角度減少或徹底避免地方政府對法院的牽制。充分發(fā)揮中央政權(quán)對地方司法審判權(quán)支配作用和主導(dǎo)作用,以維護國家法制和司法權(quán)的有機統(tǒng)一。
            (二)緊縮進門渠道,提高引進人才的學(xué)歷檔次,取消相關(guān)業(yè)務(wù)庭室的設(shè)置。
            加大人事改革力度,將引進高素質(zhì)人才作為一項重要工程來辦。充分將社會各方面的力量發(fā)動起來,與各大政法高校建立固定的聯(lián)絡(luò)點,選拔校內(nèi)品學(xué)兼優(yōu)的畢業(yè)生充實法院前線。另外,從社會上將已通過全國統(tǒng)一司法考試的人員擇優(yōu)錄取到法院,給他們一個充分展現(xiàn)自己才能的機會。注重現(xiàn)有法官業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。由于多方面原因,現(xiàn)有法官的法律理論水平參差不齊。在日常工作中,多進行培訓(xùn)并不定期進行考核,制定嚴(yán)格的獎懲制度。經(jīng)考核多次不合格者,視情況予以處理。嚴(yán)重者,可通過合法途徑將其開出法官隊伍,另行任用到其他崗位。建議取消相關(guān)的庭室設(shè)置,如刑庭、民庭、行政庭等,將有審判資格的法官集中起來在法院內(nèi)部設(shè)置一個審判大隊。法官的審判業(yè)務(wù)不分刑、民、行政,而是實行抽簽分案制。案件立案以后,由法官進行抽簽,以確定合議庭成員或獨任審判員的人選。對該人選要求保密,直至案件開庭前一個小時才由工勤人員正式通知有關(guān)法官開庭的時間、地點。
            (三)建議取消審委會和政策研究室,在法院內(nèi)部設(shè)立法官工作指導(dǎo)室。
            從優(yōu)秀的資深法官中選拔一定員額的人員充實到法官工作指導(dǎo)室。法官工作指導(dǎo)室的職責(zé)是總結(jié)法官在審判工作的先進經(jīng)驗,在法官中予以交流。組織法官針對疑難典型案件進行討論。法官工作指導(dǎo)室沒有了審委會對合議庭送交討論的案件的決斷權(quán)。法官工作指導(dǎo)室對案件處理的意見對法官來說只是起指導(dǎo)作用,并無實質(zhì)性的影響。另外,法官工作指導(dǎo)室對于在辦案中主觀上存有故意或重大過失而釀成錯案的法官,有權(quán)按照錯案追究制度嚴(yán)格追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。
            隨著社會主義市場經(jīng)濟的不斷深入發(fā)展,法官在社會中所起的作用越來越顯得重要。只有物質(zhì)條件得到改善,不用為生活問題一籌莫展,法官才能抽出更多的精力去搞好審判工作,更好的為經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。建議在法院內(nèi)部建立法官腐敗懲治委員會。法官腐敗懲治委員會的主要職責(zé)是嚴(yán)懲腐敗法官。只要發(fā)現(xiàn)法官在案件審理中有違法亂紀(jì)行為,就對其毫不客氣,堅決將其開出法官隊伍,情節(jié)嚴(yán)重者將其送交司法機關(guān)嚴(yán)懲。做到從根源上杜絕法官腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。從機制中讓法官們感到自身生活條件的優(yōu)越,自身職業(yè)來之不易,棄之可惜,又感到腐敗行為的嚴(yán)重性,即使出現(xiàn)審判中較輕微的不公行為,也將會身敗名裂,在社會公眾之間失去信用力。
            通過考試、測評、演講等多種方式對法院內(nèi)部已取得法官資格的人員中進行篩選,選拔優(yōu)秀人員充任專職法官,專門從事審判工作。采取多種手段,選拔法官助理若干名,專門從事法官所做的核心工作以外的事情,如案件受理、庭前調(diào)解、裁判文書的撰寫、案件的相關(guān)調(diào)查工作等。建議建立書記官工作委員會、司法警察工作委員會。書記官、司法警察實行單獨序列,統(tǒng)一管理。法官和書記官制度就像醫(yī)院里的醫(yī)生和護士的設(shè)置模式一樣,相互之間并無等級差別,亦非領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系,而是一種彼此分工明確,相互配合的工作關(guān)系。
            (六)將法官審理案件的透明度放到最大,讓公眾有充分的機會去評案說法。
            各地法院與當(dāng)?shù)刂饕侣劽襟w建立固定的聯(lián)系。爭取將法官審理的每一件案件的庭審過程均錄下來(不公開審理的除外),在當(dāng)?shù)匦侣劽襟w上進行報道,使整個訴訟活動的情況家喻戶曉。只有這樣,才能杜絕法官的暗箱操作,防止法官與當(dāng)事人之間做“桌下文章”。只有這樣,人民法官的威信才能提高上去,當(dāng)事人對法官的無端猜疑才能越來越少,法官腐敗也越來越?jīng)]有了其得以滋生的土壤。
            法律專業(yè)法律論文篇十七
            管制作為一種刑罰,與其他刑罰方法相比,管制刑表現(xiàn)出較弱的懲罰性。
            因為管制刑以限制人身自由為主要內(nèi)容,而其他刑罰,尤其是死刑和監(jiān)禁刑,則要么以剝奪生命為內(nèi)容,要么以剝奪自由(短期或長期)為內(nèi)容。
            這是由管制刑在整個刑罰體系中的地位決定的,本身無可厚非。
            但是,除了限制自由以外,管制刑還應(yīng)有一些懲罰性的內(nèi)容,這些內(nèi)容應(yīng)當(dāng)顯示出管制作為刑罰的痛苦性,然而,現(xiàn)行刑法所規(guī)定的管制的內(nèi)容卻沒有表現(xiàn)出這個特點,從而使管制作為刑罰的屬性并不突出。
            (2)適用范圍太窄、適用對象不明確。
            致地認(rèn)為,管制刑作為限制自由刑,應(yīng)該適用于犯罪較輕又不必關(guān)押的犯罪分子。
            在實踐中,那些現(xiàn)行法律沒有規(guī)定管制,只規(guī)定可以適用拘役的犯罪分子,也同樣可能存在不需要關(guān)押就可以避免其再次危害社會的情況,對這種犯罪分子不允許適用管制顯然是不妥的。
            除了適用范圍過窄之外,管制刑還存在適用對象不明確的問題,這主要體現(xiàn)在管制與緩刑的適用對象同樣不易區(qū)分。
            緩刑期間的罪犯幾乎就是在服管制刑,而我們又知道,管制期間的罪犯是不服刑的,所以我國刑法混淆了刑罰懲罰與一般“考驗的界限。
            適用對象的不明確,就容易導(dǎo)致實踐中以拘役、緩刑代替管制適用現(xiàn)象的發(fā)生。
            2.管制刑的立法完善。
            (1)加大懲罰力度。
            首先,我國刑法規(guī)定管制犯在勞動中實行同工同酬,沒有體現(xiàn)出勞動改造與一般勞動謀生的區(qū)別,與西方國家的做法相去甚遠(yuǎn)。
            英美國家存在類似我國管制刑的限制自由刑,如保護觀察、社區(qū)服務(wù)令等,其內(nèi)容是“判令犯罪人在社區(qū)從事一定時間的公益勞動。
            美國刑法把此類刑罰歸入“賠償這一大的刑罰種類之中,使罪犯通過一定時間的無償勞動向社會彌補因其罪過所造成的損失。
            國外刑法中限制自由刑要求勞動的,要么是無酬的,要么是低酬的,而我國刑法規(guī)定管制犯在勞動中實行同工同酬,沒有體現(xiàn)出勞動改造與一般勞動謀生的區(qū)別。
            我國法律規(guī)定管制犯一般應(yīng)遵循的基本條件,如:遵守法律、行政法規(guī),服從群眾監(jiān)督;向執(zhí)行機關(guān)定期報告自己的活動情況;遷居或者外出必須報經(jīng)執(zhí)行機關(guān)批準(zhǔn)。
            如果沒有其他強制性、威懾性的制度保障,這些規(guī)定就只是擺設(shè)而毫無意義。
            因此我國可以借鑒別國的先進方法。
            其次,適當(dāng)延長管制的刑期。
            我認(rèn)為適當(dāng)?shù)匮娱L管制刑的刑期有助于進一步地完善我國的管制刑制度。
            刑期也有助于“擴大管制刑的適用對象和范圍這一刑法改革的實施,可以將罪行稍重但主觀惡性不大,社會危害性較小的犯罪行為也歸于管制刑的適用范圍之內(nèi)。
            (2)擴大適用范圍、明確適用對象。
            首先,擴大適用范圍。
            擴大管制的適用范圍,主要體現(xiàn)在擴大可適用管制的罪名范圍上。
            我認(rèn)為,除了極少數(shù)具有嚴(yán)重社會危害性,必需予以剝奪自由刑的犯罪外,對于絕大多數(shù)犯罪都應(yīng)該設(shè)定管制刑。
            的刑種,以便進一步擴大管制的適用范圍,也可以將適用管制的罪名大大增加,從而促使刑罰結(jié)構(gòu)趨輕化發(fā)展。
            其次,明確適用對象。
            明確適用對象主要體現(xiàn)為明確管制與拘役、緩刑的適用對象,作為一種限制自由的輕刑,管制的適用對象應(yīng)該根據(jù)犯罪行為的危害程度和罪犯人身危險性的大小來確定,對于一切危害較輕又不會再次危害社會的罪犯,都可以考慮適用管制刑。
            管制刑是我國獨創(chuàng)的刑種,寬松的刑事政策要求對輕微犯罪處以較輕的刑罰,管制刑正是因順應(yīng)了這種需要。
            管制刑僅是限制犯罪人之自由,而非剝奪自由,不需進入監(jiān)禁機構(gòu),從而既有效地避免了交叉感染,又有利于節(jié)約司法資源,因而符合刑罰輕緩化和行刑社會化之潮流。
            緩刑制度。
            1.我國緩刑制度存在的缺陷。
            (1)刑法對緩刑適用的規(guī)定過于原則、籠統(tǒng),緩刑的適用缺乏具體科學(xué)的評價標(biāo)準(zhǔn)。
            刑法第72條規(guī)定:“對被判處拘役和三年以下有期徒刑的犯罪分子,根據(jù)其犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),適用緩刑確實不致再危害社會的,可以宣告緩刑。
            從刑法規(guī)定的緩刑適用條件來看,只有“判處拘役和三年以下有期徒刑是具體明確的,其他兩個條件“具有悔罪表現(xiàn)和“不得再危害社會,更多地表現(xiàn)為一種主觀標(biāo)準(zhǔn)。
            在司法實踐中,對此便產(chǎn)生了不同的理解,由于對緩刑適用條件規(guī)定的過于原則和籠統(tǒng),適用緩刑缺乏具體科學(xué)的評價標(biāo)準(zhǔn),實踐中,緩刑的適用主要取決于法官的主觀認(rèn)識和判決。
            相類似的案件所處的刑罰存在較大的差異,直接導(dǎo)致刑罰的公正性和權(quán)威性受損,不利于樹立司法公正的形象。
            (2)在緩刑的考驗上,存在著緩刑的考驗期不夠合理,考察的內(nèi)容規(guī)定片面且不具體,考察主體的職責(zé)不明等問題,直接影響到緩刑適用的效果。
            短,就不能滿足對緩刑犯考察的需要,無法認(rèn)定罪犯確已悔改,在這種情況下勢必會有失緩刑的嚴(yán)肅性和意義。
            2.完善緩刑制度的幾點思考。
            危害社會予以界定,同時應(yīng)對緩刑適用的范圍作出司法指引,以彌補刑法規(guī)定之不足,從而保證緩刑的正確適用。
            (2)規(guī)定合理緩刑考驗期。
            緩刑的目的在于教育改造犯罪分子,但緩刑不是免刑,只是原判刑罰暫不執(zhí)行,最終是否執(zhí)行,取決于緩刑犯的現(xiàn)實表現(xiàn)。
            因此,法律應(yīng)規(guī)定一個考驗期限,促使罪犯悔過自新。
            這個期限應(yīng)長短適中、合情合理、注重實效,考驗期過長會影響罪犯改造的積極性,過短則不能起到教育改造和考驗的作用;同時考驗期限長短與原判刑期長短要有所適應(yīng),最高期限和最低期限也要有一個限制。
            從國外刑法規(guī)定來看,法國規(guī)定考驗期不得少于18個月,也不得超過3年;德國規(guī)定考驗期不得少于兩年,但不得超過5年;俄羅斯規(guī)定在判處一年以下剝奪自由或更輕的刑罰種類時,考驗期不少于6個月,不超過3年。
            我國可參照國外的規(guī)定,結(jié)合司法實踐,規(guī)定合理的緩刑考驗期才能使緩刑的考驗有時間的保證,才能達到改造和教育罪犯的效果。
            減刑與假釋制度。
            19世紀(jì)中葉起,美國、英國、法國等發(fā)達國家實行假釋為主減刑為輔的制度至今,德國、日本、加拿大等發(fā)達國家實行單一的假釋制度至今,俄羅斯已實行假釋為主易科減刑為輔的制度。
            兩大法系發(fā)達國家的假釋率高達6%以上,沒有國家實行單一的減刑制度。
            與發(fā)達國家形成鮮明對照,我國是實行減刑為主假釋為輔的行刑制度的少數(shù)國家。
            目前,北京、上海、江蘇、浙江等發(fā)達省市的監(jiān)獄,每年減刑人數(shù)占服刑人數(shù)的3%以上,減刑比例過高;每年假釋人數(shù)占服刑人數(shù)的3%以下,假釋比例過低。
            實質(zhì)相當(dāng)于減刑,真正意義的假釋比例更少。
            我國大部分省市自治區(qū)年假釋率約1%,假釋比例更低,與兩大法系發(fā)達國家相比,我國是對假釋持謹(jǐn)慎態(tài)度和嚴(yán)格限制適用的少數(shù)國家之一。
            幾十年來,我國在實行減刑為主假釋為輔的行刑制度中,減刑刑滿釋放人員比假釋人員在假釋期間和期滿后的重新違法、犯罪率明顯高,應(yīng)當(dāng)引起我們的反思和高度重視。
            法律專業(yè)法律論文篇十八
            二、輿論影響刑事案件的特征。
            (一)當(dāng)事人身份特殊。
            涉案當(dāng)事人是國家機關(guān)工作人員,社會名人往往是媒體吸睛尋求關(guān)注的出發(fā)點,為了防止具有特殊身份的涉案人員獲得特殊法律待遇,對案情進行大肆報道,引起民眾的廣泛監(jiān)督。法官在民眾的監(jiān)督下如履薄冰,稍有不慎,便會威嚴(yán)掃地。
            (二)具有間接性和代理人效應(yīng)。
            輿論以其明顯的傾向性引導(dǎo)大眾,生成了一種足以影響法院獨立審判的輿論氛圍,從而使得審判在不同程度上喪失了其應(yīng)有的公正性。[3]而另一方面,一方當(dāng)事人為尋求自身利益最大化,試圖從輿論方向影響司法審判,主動要求媒體介入報道,媒體對當(dāng)事人的一面之詞先入為主作出傾向性的報道,引起社會大眾關(guān)注,形成輿論觀點,對法院的審判評論和干預(yù),法院的中立地位受到威脅,被傾向性觀點開始引領(lǐng),大大影響了司法審判公正度的最大化。
            (三)影響被告人的定罪量刑。
            我國刑法為實現(xiàn)量刑的合理合法化,針對不同的案件性質(zhì)和事實,規(guī)定了不同的量刑情節(jié)。在實踐中由于媒體等輿論的傾向性報道和評論,使得一些本應(yīng)具有減輕,從輕量刑的被告人因其身份特殊而受到限制,法院在權(quán)衡下,選擇了妥協(xié)民憤,舍棄了司法審判原則,犧牲了被告人的利益。
            (四)影響司法公信力和權(quán)威。
            隨著輿論對審判影響的日益嚴(yán)重,使人們不得不懷疑司法的公信力和權(quán)威性,公平正義是法律追求的重要價值,是人們信服司法和法律的根本,司法的權(quán)威性才能牢樹于民心,然而,政府部門為了平息民憤對司法進行大肆干預(yù),嚴(yán)重威脅司法的獨立性,使法官妥協(xié)于社會輿論,致使本已明確審判方向的在審案件被迫改變初衷,作出迎合輿論的裁判,已經(jīng)生效的判決也再次被掀起再審風(fēng)波。司法的權(quán)威性蕩然無存,導(dǎo)致社會秩序的混亂,人們不再信賴和尊重司法,反而遇事直接訴諸輿論或信訪,司法名存實亡。
            三、輿論影響刑事審判的規(guī)制。
            (一)提高媒體素質(zhì)。
            在一些重大刑事案件的審理中,媒體的報道和評論往往具有很嚴(yán)重的傾向性和針對性,無法以法律的角度作出客觀的評論,經(jīng)常以道德的名義對案件情況進行傾向性報道,在案件沒有作出判決前,提前給涉案人員定罪量刑,扣上犯罪的帽子。所以,媒體應(yīng)首先做到對案件的相關(guān)情況做到保密,尤其是被告人的隱私。其次要時刻維護司法尊嚴(yán),客觀評價司法行為,充分考慮報道的時機和場合,適時適度的對案件進行報道,正確引領(lǐng)輿論方向,同時也要提高自身的法律素質(zhì),豐富法律知識,培養(yǎng)法律思維,從法律角度出發(fā),與司法部門進行溝通,避免觀點分歧。
            (二)推動司法公開。
            輿論之所以相悖于司法,正是由于司法的不公開透明,才會引起民眾對司法正義性的質(zhì)疑,對法院產(chǎn)生誤解。司法公開是人民真正理解司法活動公正性,避免誤解性輿論泛濫的有效途徑。建立健全司法公開渠道和機制[本文由提供,第一論文網(wǎng)進行論文代寫和論文發(fā)表服務(wù),歡迎光聯(lián)系方式qq712086966],使人民大眾時刻能夠了解和掌握自己所關(guān)心案件的進程,全程見證司法活動的公正性,如完善人民陪審制度,推廣司法文書公開和庭審公開渠道,及時答疑解惑,澄清有關(guān)事實真相。使人民大眾信服司法,揚威司法,依賴司法。
            (三)提高法官水平。
            法官是裁量權(quán)的最終行使者,其裁判結(jié)果是否令人信服,不僅僅是依法裁判,更是取決于其判決理由的充分性和邏輯嚴(yán)密性,民眾主要通過判決理由對案件提出評判,所以法官需要具備良好的表達能力,向民眾就裁判結(jié)果作出解釋說明,而這最終要求法官具有較高的專業(yè)水平,能夠站在法律思維的角度,向社會作出普遍接受性的發(fā)言。
            中國的歷史文化傳統(tǒng)向來是情、理、法的并重結(jié)構(gòu),所以說,規(guī)制輿論影響刑事審判的任務(wù)仍艱巨曲折。
            參考文獻:
            [2]付松聚。我國“媒介審判”現(xiàn)象研究[d].河南:鄭州大學(xué),2009.
            [3]魏永征。新聞傳播法教程[m].北京:中國人民大學(xué)出版社,2006,209。
            法律專業(yè)法律論文篇十九
            摘要:根據(jù)xx地區(qū)城區(qū)交通現(xiàn)狀,分析**縣城區(qū)交通現(xiàn)狀原因。針對**縣城區(qū)交通現(xiàn)狀,提出相應(yīng)對策。
            關(guān)鍵詞:xx地區(qū)城關(guān),交通現(xiàn)狀,原因,對策。
            xx地區(qū)位于浙江省東南角,屬典型的丘陵地貌。隨著**縣域經(jīng)濟的發(fā)展,城市化進程的加快,城區(qū)交通面臨著前所未有的壓力。迅速膨脹的機動車擁有量與落后的交通基礎(chǔ)設(shè)施之間的矛盾日益突出,交通和城市管理的疲軟放任與交通秩序的混亂互為因果,城區(qū)街道交通容量已顯飽和狀態(tài),交通堵塞點隨處可見,“擁堵”、“混亂”成了**城區(qū)交通的代名詞,這不僅使百姓出行深受困擾,而且嚴(yán)重影響到旅游城市的形象。如何針對實際破解這些難題,為人民群眾創(chuàng)造一個有序、安全、暢通的交通環(huán)境,現(xiàn)結(jié)合調(diào)研情況,作一探討。
            一、當(dāng)前**縣城區(qū)交通秩序存在的主要問題:
            (一)道路通行狀況差,交通秩序混亂。
            行人、自行車、黃包車、電瓶車、摩托車、殘疾車和汽車等都混合行駛在同一道路上,交通參與者不能做到各行其道,有的無視路規(guī),爭先恐后,搶占道路,致使交通狀況混亂不堪,盡管穿城中路北段、酒坊巷設(shè)置了單行道,擁堵狀況有所緩減,但整體道路通行能力還是不盡如人意,尤其是高峰時段,學(xué)校、超市、菜場等特殊路段經(jīng)常寸步難行。
            (二)停車矛盾加劇,停車秩序混亂。
            停車難,亂停車,這一現(xiàn)象在城區(qū)表現(xiàn)得十分突出。目前,我縣機動車擁有量為35720輛,且以每年3000多輛的速度增長,而街道的停車泊位只有1000個,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足停車需求。車輛在得不到停車場地的情況下,只能占用人行道、非機動車道停放,通行道路擁擠程度增加,交通秩序管理壓力增大。由于管理上的失控,市民的摩托車、自行車停放無序。公交車招手即停,站點設(shè)置失去意義;營運殘疾車、電瓶車、黃包車、“摩的”三五成群,在街頭、路口任意扎堆停靠。各類車輛的無序停放,使本不寬敞的道路更顯擁擠,秩序更加混亂。
            (三)“六類車”惡性競爭,客運市場混亂。
            目前城區(qū)客運市場除了合法的公交車、出租車、黃包車外,還存在大量的非法殘疾車、電瓶車和“摩的”。尤其是殘疾車、電瓶車非法營運呈高發(fā)猛進態(tài)勢。據(jù)縣殘聯(lián)于去年7月份進行的不完全統(tǒng)計,城區(qū)營運的殘疾車現(xiàn)有750多輛,其中上牌的只有125輛,電瓶車約有600多輛。這兩類非法營運車輛大量充斥街頭,駕駛者或手腳殘疾,或年老體弱,交通安全知識缺乏,闖紅燈、搶車道、亂轉(zhuǎn)彎現(xiàn)象較為普遍?!澳Φ摹狈欠I運則常以逆行違章、沖關(guān)等手段逃避處罰,這些非法營運不僅嚴(yán)重擾亂了城區(qū)交通秩序,而且嚴(yán)重擾亂了城區(qū)客運市場秩序,對公交車、出租車和黃包車的經(jīng)營造成了極大沖擊。在此惡性競爭下,公交車經(jīng)營慘淡,難以為繼,無法發(fā)揮其快速有效地分流人員,減輕城市道路壓力的有效功能;出租車的發(fā)展多年來處于停滯狀態(tài),無法在城區(qū)營運市場分得一杯羹,只好轉(zhuǎn)向中長途客運;黃包車為求得生存,私下非法安裝電瓶,與殘疾車、電瓶車比拼,給營運安全帶來極大隱患。由于道路不暢、營運混亂,我縣當(dāng)前交通事故呈多發(fā)態(tài)勢。據(jù)了解,上半年我縣共發(fā)生交通事故3280起,其中80%發(fā)生在城區(qū),事故中有80%與電瓶車、摩托車、黃包車、殘疾車等有關(guān),而且由于非法營運車輛沒有保險,給事故處理帶來很大的困難。
            二、城區(qū)交通秩序存在問題的原因分析。
            (一)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后,造成道路交通不暢。
            1、路網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理。城區(qū)人口密度大,道路狹窄,路網(wǎng)框架沒有拉開,人流、車流相對集中于老城區(qū)。按要求每500米城市道路,必須要有縱橫交錯的路網(wǎng)。由于舊城的歷史現(xiàn)狀、舊城改造的局限性和規(guī)劃執(zhí)行上的原因,目前我們根本達不到這個要求,有限的道路載荷與日益增長的車輛形成十分尖銳的矛盾,路網(wǎng)功能層次混亂,次干道和支路欠缺,疏導(dǎo)交通能力不足,而且城區(qū)路、街功能不分,混合使用,如穿城中路等道路沿線商業(yè)網(wǎng)點密集,購物人流、車流、物流相互交織,占用城區(qū)道路,造成交通不暢。
            2、公共停車場地缺乏。機動車擁有量和車輛使用頻率隨著經(jīng)濟發(fā)展、人民生活條件的改善而急劇上升,拉動了對停車場地的需求。目前城區(qū)街道劃線的停車泊位非常有限,停車場建設(shè)還沒有引起足夠重視,公用設(shè)施建設(shè)缺乏地塊。目前僅在人大政協(xié)樓前(地下)、中醫(yī)院前、建設(shè)局原址、**街與環(huán)城南路交叉處設(shè)置了四個小型公共停車場,杯水車薪,且由于遠(yuǎn)離商業(yè)中心,車位實際利用率不高。外圍貨運車輛沒有固定停車場地,只能沿路停放,大量場外停車和占道停車,造成靜態(tài)交通的供需矛盾十分突出。
            3、交通配套設(shè)施建設(shè)不同步。交通信號燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線、隔離護欄等交通配套設(shè)施建設(shè)滯后于道路建設(shè),未與道路建設(shè)同時設(shè)計、同時施工、同時驗收??萍纪度肷?,沒有根據(jù)通行需要,及時增設(shè)、調(diào)換、更新道路交通信號。由于交通配套設(shè)施建設(shè)與道路安全、暢通的要求不夠同步,影響了交通秩序管理,給交通安全帶來諸多隱患。
            4、市場建設(shè)沒有跟上。由于對蔬菜、水果市場缺乏合理的規(guī)劃布局,城區(qū)有“市”無“場”問題相當(dāng)嚴(yán)重。一些菜農(nóng)、果農(nóng)因無固定市場可以擺放,不得不以馬路為市場,目前,城區(qū)共有馬路市場10多個,流動攤位1000多只,主要分布在主街道或主次街道的交匯處,占據(jù)路面,成為一個個交通堵塞點。
            (二)管理部門職責(zé)不清,對交通秩序管理不力。
            1、管理部門職責(zé)不清。由于體制的原因,城區(qū)道路規(guī)劃、建設(shè)、管理不統(tǒng)一,部分街道路權(quán)不清。道路建設(shè)雖有規(guī)劃,由于建設(shè)業(yè)主不同,出現(xiàn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不一、道路功能不一的情況,加上城區(qū)范圍擴大后,原有的城市道路和公路界限已經(jīng)很難分清,導(dǎo)致管理上的互相推諉。此外,交警、城管部門之間職責(zé)不清,各自為政,影響管理效果。
            2、對“六類車”管理乏力。我縣對城區(qū)客運“六類車”的管理缺乏思考,手段疲軟,該控的沒有控,該扶的沒有扶,導(dǎo)致城區(qū)客運市場畸形發(fā)展,這是城區(qū)交通秩序混亂和城市形象不佳的主要原因,由于職責(zé)不明、管理放松和政策理解上的偏差,殘疾車營運問題越來越嚴(yán)重,不僅下肢殘疾人參與營運,而且大量的其他殘疾人、健全人加入了營運隊伍與此同時,電瓶車在街頭上營運的增長勢頭迅猛,這些電瓶車中95%以上沒有生產(chǎn)合格證,沒有進行車輛檢測,車速遠(yuǎn)大于20公里/小時,原先的客運主體公交車在此雙重擠壓下,生存空間越來越小,出現(xiàn)管理混亂、班次間隔時間長、亂停靠等一系列問題,經(jīng)營狀況入不敷出,逐漸有退出市場之勢,這與國家提倡的“公交優(yōu)先”政策背道而馳。無序競爭使出租車與非法殘疾車、電瓶車、“摩的”之間的矛盾日益尖銳,并引發(fā)了“b運”**。
            3、無奈允許占道經(jīng)營。城區(qū)幾條主要街道、中心地段,幾乎都存在占道經(jīng)營現(xiàn)象,導(dǎo)致這一現(xiàn)象的直接原因是城管部門的默許,深層原因是城管部門的經(jīng)費來源不足。由于城管人員身份性質(zhì)特殊,且隊伍龐大,經(jīng)費主要靠自收自支和差額撥款解決。經(jīng)營戶認(rèn)為,攤位是經(jīng)過政府管理部門批準(zhǔn)的,合理合法,可以堂而皇之地占道設(shè)攤。而一些沒有繳納攤位費的流動攤點在效仿、僥幸心理驅(qū)使下,與管理者打起了游擊。久而久之,占道經(jīng)營量大面廣,原本緊張的公共道路資源被占用。人行道無法行人,不得不占用主車道行走;非機動車、摩托車無法在人行道上停車,不得不占用車道停車,混亂帶來的惡性循環(huán),使道路通行能力不斷下降。此外,對大型超市、餐飲店、汽摩修理店等人流密集、占用公共空間大的行業(yè)沒有事先進行交通影響評價,沒有設(shè)置前置條件,默許其占用人行道經(jīng)營也是發(fā)生交通擁堵的原因之一。
            (三)交通參與者法制觀念不強,交通安全意識薄弱。
            受區(qū)位條件、思想觀念、文化知識、行為習(xí)慣的影響,以及交通知識宣傳教育工作的滯后,廣大群眾的交通觀念、交通知識跟不上交通發(fā)展的要求,現(xiàn)代交通意識淡薄。行人不走人行道,橫穿街道不走斑馬線;非機動車不遵守右側(cè)通行規(guī)定,在道路中間與機動車爭道;機動車新駕駛員劇增,技術(shù)和素質(zhì)不高,任意在道路中間停車聊**。行人、非機動車、機動車交通行為的隨意性和相互干擾,增加了交通事故隱患,增加了車輛在途時間,降低了道路的通行能力,助長了混亂現(xiàn)象的發(fā)生。
            三、對我縣城區(qū)交通秩序整治工作的建議。
            (一)區(qū)別對待“六類車”營運,逐步進行規(guī)范管理。
            1、落實“公交優(yōu)先”政策。要采用大運量的公共交通來解決主要的通勤交通和日常生活交通問題,使其承擔(dān)大部分的城區(qū)交通運量,從而提高道路的使用效率。貫徹落實國家《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見》,確立公共客運的主導(dǎo)地位,在路權(quán)、政策等方面對公交客運進行扶持,在此基礎(chǔ)上完善公交線路,規(guī)范站點??浚s短班次時間,提高服務(wù)質(zhì)量,同時積極探索公交經(jīng)營模式。
            2、規(guī)范殘疾車、黃包車、出租車營運。建議對殘疾車營運采取“人本”與“法治”相結(jié)合,“核定對象、控制總量、限制線路”的辦法進行管理。先進行摸底登記,對殘疾人的身體狀況、年齡狀況、就業(yè)狀況、經(jīng)濟來源情況進行調(diào)查核實,確定符合條件的下肢殘疾人為營運對象,進行駕駛技術(shù)和交通法規(guī)等上崗前培訓(xùn),核發(fā)駕駛證、行駛證和號牌,做到人、車統(tǒng)一,并統(tǒng)一車容和標(biāo)志;對非殘疾人和未辦理運營手續(xù)的殘疾人利用殘疾車從事運營活動堅決予以打擊,直至杜絕。規(guī)范黃包車營運的主要措施有:限制線路,拆除電機。對出租車進行規(guī)范管理的措施有:在城區(qū)主街道科學(xué)規(guī)劃出租車的候客位置,規(guī)范計價收費行為,提高服務(wù)質(zhì)量。
            3、取締電瓶車、“摩的”營運??刹捎谩靶Q食”政策,小規(guī)模、多批次,逐步加大對這兩類車的打擊處罰力度,迫使其自動退出營運市場。
            (二)實行街道分類管理,建立有序停車管理機制。
            針對我縣實際,建議對城區(qū)街道實行分類管理,即在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)各街道的地段、大小、繁華程度以及歷史沿革進行分類。一類街道(主街道)實行嚴(yán)格管理,嚴(yán)禁擺攤設(shè)點,嚴(yán)禁占道經(jīng)營,采取嚴(yán)管重罰,目標(biāo)建成示范街;二類街道實行規(guī)范管理,適度放寬,可采取限時經(jīng)營、收費的辦法進行管理;三類街道(巷)允許擺設(shè),并盡可能實行商品分類、分地段交易。城管部門要組成強有力的管理隊伍,實行街長制,對街道實行定人、定時、定路段管理,以崗帶線進行巡查,并掛牌安民告示,使城區(qū)街道管理工作接受社會的公開監(jiān)督。
            (三)多渠道籌集資金,加大道路交通建設(shè)投入。
            1、加快停車場建設(shè)。要盡量利用城區(qū)的空閑地搭建臨時停車位或建設(shè)多層多功能停車場(樓)。西門片區(qū)等新建、改建的商業(yè)街區(qū)、居民區(qū),應(yīng)當(dāng)按標(biāo)準(zhǔn)配建、增建停車場,新建工程時配建停車場應(yīng)當(dāng)與主體工程同時規(guī)劃、同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時驗收、同時投入使用。同時,要切實改變停車場地建設(shè)就是政府出資公共事業(yè)建設(shè)的觀念,尋求市場支撐點,走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。
            2、完善交通配套設(shè)施建設(shè)。要加大科技投入,充分利用現(xiàn)代科技手段,加強路面監(jiān)控,加強執(zhí)法力度,減少道路交通違法行為;科學(xué)建設(shè)和組織路標(biāo)路牌、交通信號燈等交通配套設(shè)施,保持清晰、醒目、準(zhǔn)確、完好;要設(shè)立交通安全設(shè)施維護的專項經(jīng)費,將其納入公安交警部門,消除現(xiàn)行建設(shè)與管理相脫離所帶來的功能難以有效發(fā)揮和不必要的浪費現(xiàn)象。
            3、統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)果蔬市場。政府應(yīng)根據(jù)城區(qū)實際情況及發(fā)展規(guī)劃,以人口分布密度或服務(wù)半徑為依據(jù),本著適度超前、統(tǒng)籌規(guī)劃的原則,在城區(qū)東、南、西、北片區(qū)的合適地段,統(tǒng)一規(guī)劃、分步建設(shè)一批規(guī)模適度、簡易便民的果蔬市場,實現(xiàn)馬路市場的疏、堵結(jié)合。
            (四)加強道路交通管理,提高市民交通意識。
            公安交警部門要合理調(diào)整警力部署,抽調(diào)警力下沉一線,提高見警率;加強交通擁堵點段、秩序混亂點段的道路巡查與執(zhí)勤,指揮疏導(dǎo)交通;要提高管事率,及時發(fā)現(xiàn)和糾正不正確的交通行為,對各類影響城區(qū)交通秩序的嚴(yán)重違法行為進行重點整治,使道路交通管理逐步走上規(guī)范,從而確保道路的有序和暢通。
            政府應(yīng)將交通法規(guī)的教育列入普法規(guī)劃,做到交通知識進社區(qū)、進單位、進學(xué)校、進家庭。交警部門要把執(zhí)勤、執(zhí)法和交通安全教育結(jié)合起來;教育部門要把道路交通安全知識列入中小學(xué)生教育的內(nèi)容,依法完善交通安全的教育計劃;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道要加強對廣大群眾的交通法規(guī)教育,做到家喻戶曉,人人皆知;媒體要加大宣傳力度,提高群眾的交通法律意識、交通安全意識、交通文明意識和城市意識,使保證道路安全暢通成為全社會的共識。
            法律專業(yè)法律論文篇二十
            這不僅有利于提高高職院校的德育工作教學(xué)水平,同時也為高職院校學(xué)生未來的就業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
            引言。
            學(xué)生在高職院校畢業(yè)后能否適應(yīng)未來工作和“職業(yè)道德與法律”課程教學(xué)設(shè)置密切相關(guān),然而,中國目前的高職院校的職業(yè)道德與法律教學(xué)效果并不是很理想,因此,對職業(yè)道德與法律課程的研究與探討有利于提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。
            1.職業(yè)道德與法律課程特征。
            1.1鮮明的時代性。
            為滿足中央和國家的要求,強化大學(xué)生的思想政治教育已成為我國職業(yè)教育的一項重要任務(wù)。
            并且,作為高職學(xué)校的學(xué)生,思想政治教育的發(fā)展也是極為必要的,需要嚴(yán)格根據(jù)教育部要求,實行良好的思想政治教育,提高學(xué)生的職業(yè)道德素養(yǎng)。
            職業(yè)道德與法律課程把加強學(xué)生的職業(yè)道德教育作為教學(xué)工作的重要環(huán)節(jié),根據(jù)大學(xué)生的道德問題進行分析并提出解決方案,有效地提高高職院校學(xué)生的道德修養(yǎng)。
            因此,職業(yè)道德與法律具有很強的時代特色,與目前學(xué)生思想發(fā)展的特征相一致。
            1.2科學(xué)性。
            馬克思主義的道德觀對人們的行為有很好的指導(dǎo)作用,同時法律可以很好地調(diào)節(jié)人們的行為。
            職業(yè)道德與法律是高職院校學(xué)生必須遵循的道德標(biāo)準(zhǔn),因此,職業(yè)道德與法律課程具有明顯的科學(xué)性特征。
            這主要表現(xiàn)在兩個方面:
            一是課程發(fā)展的層次性。職業(yè)道德與法律課程的講解由淺入深首先由一般的道德準(zhǔn)則引入,進而延伸到學(xué)生應(yīng)遵循的職業(yè)道德準(zhǔn)則。法律方面從基本法律知識,進而聯(lián)系到職業(yè)地位和社會生活中應(yīng)遵循的法律。教學(xué)過程的發(fā)展是漸進的,它與高職院校學(xué)生的思想特點一致。
            二是課程的發(fā)展把職業(yè)道德教育與法律教育結(jié)合起來,按照高職院校的要求,將培養(yǎng)學(xué)生成為全面發(fā)展的符合社會要求的'高素質(zhì)人才。既能使高職學(xué)生具有更高的職業(yè)道德素養(yǎng),又能提升他們的法律意識,為社會的發(fā)展做出更大的貢獻。
            2.提升高校職業(yè)道德與法律課程教學(xué)實效性的措施。
            2.1健全并進一步完善相關(guān)教學(xué)制度。
            學(xué)校需要能夠結(jié)合相關(guān)制度,制定良好的道德與法律規(guī)范,對學(xué)生形成良好的制約。
            在教學(xué)評價這一方面,學(xué)校通??梢圆扇∮嫹种疲杏媱澋卦诮虒W(xué)的課程與成果方面進行評分,這也是一種檢查手段。
            通過有效的評價體系,能夠發(fā)現(xiàn)教學(xué)過程中的問題,實現(xiàn)教學(xué)反饋的良好效果。
            與此同時,學(xué)校也應(yīng)該合理對待這些問題,如果學(xué)?;蚪處熢诠ぷ鞯倪^程中存在一些問題,學(xué)生能夠通過一些渠道提出自己的看法和建議,有利于學(xué)校和教師做出更好的調(diào)整,這不但對學(xué)校有積極作用,而且對學(xué)生的教學(xué)也極為有利。
            并且,學(xué)校還需要建立有效的培訓(xùn)制度,通過對教師的培訓(xùn),提升教師的知識水平高度,讓教師能夠一方面教學(xué),一方面學(xué)習(xí),及時更新教師的知識系統(tǒng),這不僅對教學(xué)水平的提高有積極作用,也可以提升學(xué)生自身觀察和解決事情的能力。
            2.2創(chuàng)設(shè)情境,激發(fā)興趣,增強學(xué)習(xí)動力。
            課堂上,引導(dǎo)學(xué)生們進行詩歌朗誦、繪畫體操、課內(nèi)游戲、語言描繪、角色扮演以及音樂欣賞等活動,營造各種情境,這就是情境教學(xué)法。
            通過各種生動形象的情景創(chuàng)設(shè),學(xué)生再也不覺得課堂枯燥,學(xué)習(xí)興趣提高了,情感體驗也進一步加深了,從而對教材內(nèi)容也有更全面的掌握,教學(xué)目標(biāo)最終也在潛移默化中得以實現(xiàn)。
            同時,教師在一些職業(yè)道德以及法律課上也可以設(shè)定情景,立足于教學(xué)內(nèi)容,學(xué)生通過模擬表演或者模仿展示的方式,自覺消化知識。
            與直接灌輸?shù)奶铠喪浇虒W(xué)相比,在情境中讓學(xué)生明白這么做的目的,學(xué)會如何正確選擇,并及時改正調(diào)整自身學(xué)習(xí)方法,從而更好地學(xué)習(xí)探究理論知識,取得良好的學(xué)習(xí)效果。
            2.3引入案例,深入分析,培養(yǎng)學(xué)習(xí)能力。
            案例教學(xué)法關(guān)鍵就在于案例,這種教學(xué)法從學(xué)生們的討論中匯集各種各樣的思路深入分析,運用教材上的理論知識去分析案例,需要提高學(xué)生參與討論的熱情,才能引導(dǎo)他們從案例中獲得啟發(fā)。
            我們在職業(yè)道德以及法律的相關(guān)教學(xué)中時常會使用一些典型案例,這些案例通常都具有真實和貼近生活的特點,學(xué)生很容易就會產(chǎn)生情感共鳴。
            就比如“禮多人不怪”、“見義勇為,更要見義智為”“青少年誤入歧”等俗語都有一一對應(yīng)的真實案例。
            當(dāng)我們在課堂上剖析本校發(fā)生的打架事件,學(xué)生感同身受,就會了解不良行為有什么錯誤,加深理解進而討論預(yù)防杜絕的措施方法,最后從心里主動遵守道德法律。
            青少年如何加強自身防范是當(dāng)今社會另一個熱門的問題,女大學(xué)生失蹤案時有發(fā)生,教師通過匯總這些真實案件,可以讓學(xué)生切身體會案例。
            當(dāng)發(fā)生不法侵害時,使學(xué)生學(xué)會采取正確的處理方式避免身心傷害。
            所以,除了有效激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,在實踐上,案例教學(xué)也增強了學(xué)生解決實際問題的能力。
            2.4自主探究,合作學(xué)習(xí),轉(zhuǎn)變教學(xué)模式。
            探究式教學(xué)的主要步驟是學(xué)生要學(xué)會主動探索,從中獲得方法,認(rèn)識問題并解決問題,尋找事件的起因和發(fā)展之間的內(nèi)在聯(lián)系,探索潛在的規(guī)律,在自己的腦海形成具體化的概念,這個學(xué)習(xí)過程必須是主動的,不能是強迫的,要確保學(xué)生的主體地位。
            所以,問題的形成在職業(yè)道德以及法律教學(xué)中起著指引學(xué)生合作探索的作用。
            青少年犯罪原因以及預(yù)防措施;個人品德在人生發(fā)展階段有什么重要意義;如何保護環(huán)境;和平和發(fā)展兩大主題的時代內(nèi)涵是什么。
            這些具有針對性、現(xiàn)實性以及廣泛性的問題,是需要大家更進一步的思考探究的。
            表現(xiàn)探究結(jié)果時,可以通過感想論文或?qū)嵺`活動等形式,有利于學(xué)生們們正確的道德與法律觀念的形成。
            結(jié)語。
            在新的時代背景下這一教學(xué)已經(jīng)成為我國職業(yè)教學(xué)體制中最為關(guān)鍵的一部分,因此職業(yè)院校應(yīng)當(dāng)加強職業(yè)道德與法律課程的建設(shè),為我國職業(yè)人才培養(yǎng)體系的改革打下基礎(chǔ)。
            參考文獻:
            [1]許郁蘭.有效提升《職業(yè)道德與法律》課程實效性探討[j].教育教學(xué)論壇,2016(08).
            法律專業(yè)法律論文篇二十一
            同時不斷產(chǎn)生新型的社會關(guān)系與糾紛,這些新型的社會關(guān)系本應(yīng)當(dāng)屬于法律的調(diào)整范圍,但是由于法律的滯后性,使得司法機關(guān)在裁判相關(guān)糾紛時無明確的法律規(guī)范可以借鑒,這時候就產(chǎn)生了法律漏洞。
            法律所調(diào)整的范圍是既有限又相對廣泛的,立法者立法水平的高低直接決定著法律能否得到有效的適用。如果立法者的立法水平較低,制定出的法律規(guī)范適用性較差或者對于應(yīng)當(dāng)適用法律進行調(diào)整的社會關(guān)系未能及時制定相關(guān)法律規(guī)范,那么就會使得法律的適用出現(xiàn)問題,同時法律的公信力也會降低。
            為了能夠制定出具有普遍適用價值的法律規(guī)范,立法機關(guān)在制定法律時,往往采取較為抽象的法律規(guī)定,而不會予以詳細(xì)闡述,由此來維護法律的穩(wěn)定性。而法律條文過于抽象和籠統(tǒng),會導(dǎo)致適用過程中大量的問題。如不同的主體根據(jù)其價值觀念對抽象性的法律有著不同的理解,由此在法律適用方面產(chǎn)生諸多不便。